דיני חבלות – הרב צביקה

בדיני חבלות – הרב צביקה 

קטע זה מכיל דיון תלמודי מעמיק, המרוכז סביב דיני חבלות ונזיקין במשפט העברי, עם דגש מיוחד על ההבדלים בין נזקי גוף (כופר) לבין נזקי ממון. הרב דן ביישום ההלכה בזמן הזה, בעיקר לאור קיומן של חברות ביטוח, ומביא סיפורים ממקרי ביטוח ונזקי דרכים. ליבת הדיון נסובה סביב הגדרת חיוב נזקי גוף כקנס או כממון, וכיצד הגדרה זו משפיעה על הלכות ממוניות כגון הודאה בקנס וירושת כופר. הדיון משלב פרשנות של הרמב"ם ורש"י ומציג הבחנה יסודית בין חיוב הנובע מפעולה (קנס/כופר) לחיוב הנובע מחסרון (ממון)..

 

השיעור הקודם עסק בדיני חבלות בזמן הזה, ובתחילתו עלתה השאלה מתי מתקדמים בדיני חבלות.

  1. נידון ראשון: דיני חבלות, נזקי רכב וביטוח (קרנית)
  • השיעור נפתח בדיון על מקרה שבו אדם (בן 14) נסע ברכב יקר (אודי) ללא ביטוח וללא רישיון, ופגע ברכב אחר, מה שגרם לנזקי גוף ולנזק ממוני.
  • במקרה של נזקי גוף ללא ביטוח חובה, המדינה משלמת באמצעות גוף שנקרא "קרנית".
  • במקרה הנדון, בעל הרכב שנפגע היה מעוניין שהאב (בעל הרכב הפוגע) יכתוב שהוא נהג ברכב, ולא בנו הצעיר, כדי שהביטוח הרגיל ישלם ולא קרנית, כיוון שלוקח זמן רב להוציא כסף מקרנית.
  • הרב הקובע בשיעור אמר שהוא אינו יכול להתיר דבר כזה, מכיוון שזה נחשב כגניבה מחברת הביטוח. עם זאת, הוסבר כי הנפגע עצמו רצה לעזור, וגם לו היה כדאי שזה לא יהיה דרך קרנית.
  1. הנידון ההלכתי המרכזי: ההבחנה בין נזקי גוף לנזקי ממון
  • הדיון ההלכתי התמקד בדעת הרמב"ם לגבי נזקי גוף, אותם הוא מכנה "מודה בקנס".
  • נזקי גוף (חבלות): נזק מוגדר כקנס. הרמב"ם קובע כי אדם המודה שחבל בחברו לא משלם נזק על פי עצמו.
  • מובאים שני פסוקים הנוגעים לחבלות: "איש כי יתן מום בעמיתו" (למזיד) ו"פצע תחת פצע" (לשוגג). יש צורך בשני פסוקים כי החיוב הוא על העשייה (קנס), והיה צורך לרבות גם את השוגג.
  • נזקי ממון: רש"י לומד את דין המזיק ממון (שחייב גם בשוגג) מ"בניין אב" מנזקי גוף.
  • שיטת הרמב"ם בהבחנה: הרמב"ם סבור שבנזקי ממון (כגון מכה בהמה) נאמר רק פסוק אחד: "ומכה בהמה ישלמנה". בנזקי ממון החיוב הוא על מה ש"חיסרתי" (הנזק שנוצר), ולכן אין הבדל בין שוגג למזיד או אפילו לאונס – מספיק פסוק אחד. לעומת זאת, בנזקי גוף, מכיוון שהחיוב הוא עבור העשייה (קנס), היה צורך בשני פסוקים (שוגג ומזיד).
  • לפי הרמב"ם: מזיק ממון חייב בין בשוגג ובין באונס. מזיק גוף חייב רק בשוגג ובמזיד, אך לא באונס, ועל בסיס זה פסקו רבני ירושלים לפטור אדם שהיה לו התקף לב בזמן נהיגה מנזקי גוף, אך חייבו אותו בנזקי ממון.
  1. נידון שני: מכירת רכב וחיוב חברת ביטוח (סיפור מבני ברק)
  • הוצג מקרה שבו אדם מכר רכב ביום שישי לפני שבת. הקונה לקח את הרכב, טוטאל לוס, לפני שהעברת הבעלות הסתיימה.
  • חברת הביטוח טענה כי היא פטורה, מכיוון שהחיוב הוא עבור מה ש"נחסר", ומי שנחסר (הקונה) אינו בעל הפוליסה, ואת כספו (של הרכב) המוכר כבר קיבל.
  • בית דין רבני (של הרב ניסים) פסק שהמוכר פטור מלשלם.
  • אביו של המדבר בשיעור חלק על הפסיקה, וטען שביטוח הוא חוזה, ואפשר לבטח גם נכס של מישהו אחר.
  1. הגדרת "כופר" ו"קנס" בדיני חבלות
  • הדיון חזר להגדרת נזק גוף כקנס.
  • הסבר ראשון (רבי שמעון): נזק גוף הוא קנס כי לבן אדם אין "ערך אמיתי"; אי אפשר לתמחר יד או איבר במיליוני דולרים, ולכן התשלום אינו השלמת ממון אלא קנס.
  • הסבר שני (רב שמואל): התורה קוראת לתשלום על פגיעה באיברים "כופר", בדומה ל"כופר" שלא לוקחים מרוצח ("לא תיקחו כופר לנפש רוצח"). רב שמואל טען שהתורה הפקיעה את החיוב מדין ממון וקראה לו "כופר". כופר (חבלות) הוא חיוב שהתורה קבעה שיהיה על גוף המעשה (העשייה).
  • מודה בקנס: לפי הכלל "מודה בקנס פטור". אולם, במקרה של חבלה, אם אדם מודה ואחר כך באים עדים, הרמב"ם משמע שהוא חייב, בניגוד לדין קנס רגיל.
  1. סוגיית ירושה בקנס ומשמעות ה"כופר"
  • באופן כללי, "אין ירושה על קנס" (היורשים אינם יורשים את חוב הקנס, או זכות הקנס).
  • אולם, תוספתא מפורשת קובעת שאם הנחבל מת לפני העמדה בדין, החובל צריך לשלם את הכסף ליורשים. אם כן, תשלומי חבלה אינם קנס רגיל.
  • השוואה לריבית: כדי להבין זאת, הובאה אנלוגיה לדין ריבית. ריבית ששולמה אסורה מחמת איסור שמיים (ייסורים), אך היא "יוצאת בדיינים" (מחייבים את המלווה להחזיר את הריבית ללווה). הבעיה היא שהחזרת הריבית היא מדין איסורים, לא מדין חושן משפט (ממוני גבך), והדבר אינו נוגע ללווה.
  • ריבית וירושה: בנודע ביהודה פוסק שהמלווה אינו צריך להחזיר ריבית ליורשי הלווה. לעומת זאת, יורשי המלווה אינם צריכים להחזיר את הריבית של אביהם ללווה, כיוון שהם לא עשו את העבירה.
  • הגדרת רב שימן ל"כופר" (קטגוריה שלישית): כדי לפתור את הדילמות, רב שמואל בשם רב שימן מציג שלוש קטגוריות:
  1. קנס (טהור): כמו כפל בגניבה; חיוב שהוא סתם חיוב עבור מעשה, ואינו השלמה לחיסרון. אין ירושה.
  2. ממון: כמו הלוואה; חיוב שמקורו בחיסרון ממוני (ממוני גבך).
  3. כופר (חבלה/ריבית): חיוב ביניים. החיוב אינו נובע מחיסרון ממון רגיל, אלא התורה מחייבת את המזיק/המלווה "ליתן את זה למי שחיסרת אותו". עצם זה שהתורה אומרת לתת לניזק, מעניקה לו "זכות ממונית".
  • הסבר הירושה: הזכות הממונית שנוצרה בחבלה (כופר) יכולה לעבור בירושה, ולכן היורשים של הנחבל מקבלים את תשלום החבלה.
  • סיום הדיון על ההודעה: לפי הסבר זה, מודה בחבלה אינו פטור אם באו עדים, כיוון שהדין של "מודה בקנס פטור" נאמר רק על קנס טהור, ואילו כופר הוא "פרשה חדשה". הנאמנות של אדם היא רק בממונות, וכופר הוא לא ממון (הוא לא נאמן להודות בעצמו), אך מכיוון שהוא גם לא קנס טהור, אם באו עדים, הם יכולים לחייב אותו.

——————————————————————————–

ניתן לחשוב על שלושת הדרכים להסתכל על חיוב כספי – ממון, קנס וכופר – כאילו היו שלושה סוגי נזקים בשיטפון:

  1. ממון (הלוואה, נזק רכב רגיל): הבית נסחף כולו. התשלום הוא על שווי הבית החסר. זהו שיפוי ישיר על החיסרון.
  2. קנס (כפל): המים נסחפו. בנוסף לשיפוי על המים, אתה מקבל קנס כפול כיוון ששתית אותם. הקנס הזה אינו קשור לשווי המים.
  3. כופר (חבלה, ריבית): המים נסחפו. התורה אומרת כי אף שאיסור שתיית המים הוא בינך לבין בורא עולם, עליך להחזיר את המים לבעליהם. צו זה של התורה ליצור החזר הוא שיוצר זכות ממונית חדשה לבעלים, המאפשרת לו לתבוע את המים, ואף להוריש את הזכות הזו



בא במחתרת – הרב צביקה פרוינדליך

פתיחה: פרשת הנעל הבודדת והגדרת הנזק

השיעור נפתח בסיפור על בעל חנות נעליים בתל אביב, שהציג נעל אחת בודדת מחוץ לחנותו כדוגמה. שכן, בעל חנות מתחרה, גנב את כל הנעליים הבודדות הללו בלילה, ובעקבות כך זרק בעל החנות המבוגר את כל בני הזוג שנותרו (כי לא היה לו מה לעשות איתם). מאוחר יותר התחרט הגנב והחזיר את הנעליים הבודדות.

השאלה ההלכתית: האם הגנב חייב לשלם על כל הזוגות שבעל החנות זרק? לכאורה, הגנב יכול לטעון "הרי שלך לפניך" (כמו בחמץ שעבר עליו הפסח), שכן הוא החזיר בדיוק את מה שגנב. התשובה: יש הבדל בין חמץ, שבו הירידה בערך נגרמת "מלמעלה" (על ידי החוק או שמיים), לבין מקרה הנעליים. כאן, ברגע הגניבה של הנעל האחת, הגנב גרם ל**"ברי היזקא"** (נזק ודאי) לנעל שנשארה בחנות. כיוון שזהו נזק ישיר ("גרמי") ולא רק גרמא, הגנב חייב לשלם על הנזק הכולל.

הסוגיה המרכזית: "בא במחתרת" ודין "קים ליה בדרבה מיניה"

מכאן עובר הדיון לגמרא במסכת סנהדרין (דף ע"ב) ולפסק הטור (סימן שנ"ו). התורה קובעת שגנב הבא במחתרת ניתן להריגה ("אין לו דמים") כי חזקה עליו שהוא מוכן להרוג את בעל הבית אם זה יעמוד מולו.

המקרה הנדון: גנב פרץ לבית ("במחתרת"), גנב עתיקות או כספת יקרה, ויצא איתן מהבית. מאוחר יותר, כשהגיע לביתו שלו, הוא שבר את הכלים כדי שלא ייתפסו אצלו.

  • מחלוקת הראשונים: רש"י והטור פוטרים את הגנב מתשלום, בעוד שהרמב"ן מחייב אותו.
  • יסוד הפטור: הכלל "קים ליה בדרבה מיניה" – כיוון שבשעת הגניבה הגנב היה נתון בסכנת מיתה (היה מותר להרוג אותו), הוא פטור מתשלום הממון. השאלה היא מדוע הפטור חל גם על השבירה המאוחרת בביתו, שם כבר אין סכנת מיתה.

הדילמה: שבירת החפץ כ"פעימה שנייה" של גניבה

הקושי על שיטת רש"י עולה מסוגיית "תברה או שתיה" (בבא מציעא דף מ"ג/ס"ה).

  • הגמרא דנה באדם שגנב חבית ששווה זוז אחד, ולאחר מכן, כשהתייקרה לארבעה זוזים – שבר אותה.
  • ההלכה היא שהוא משלם ארבעה זוזים, משום ששעת השבירה נחשבת כ**"מעשה גניבה חדש"** (פעימה שנייה).
  • הקושיה: אם השבירה היא מעשה גניבה חדש, הרי שבשעת השבירה בביתו הגנב כבר אינו "בא במחתרת" ואין עליו דין מיתה. אם כן, מדוע הוא פטור לפי רש"י?.

ניסיונות יישוב: שיטת הקצות החושן ודין מזיק

כדי להסביר את ההבדל בין גנב למזיק, מביא השיעור את דברי הקצות החושן (סימן ל"ד).

  • הקצות מבחין בין מי שחולק עם הגנב (שומר על השלל באוטו) לבין כופר בפיקדון.
  • לפי הקצות, התורה הגדירה "גנב" רק כמי שגונב "מבית האיש" (מהבעלים הישירים). לכן, מי שגונב מגנב או מקבל ממנו רכוש אינו מוגדר הלכתית כ"גנב" (לגבי כפל או פסול עדות), אלא כמזיק.
  • לפי זה, ברגע שהחפץ כבר נגנב במחתרת, אין בו מעשה גניבה נוסף. השבירה בבית היא מעשה נזיקין בלבד. כיוון שהאחריות לנזקים התחילה ברגע הגניבה המקורי (שבו היה פטור של "קים ליה"), הפטור ממשיך ללוות אותו.

הקושיה מהרמב"ם ושיטת הנתיבות/רב חיים

השיעור מסתיים במתח מול דברי הרמב"ם (הלכות גניבה פרק א, הלכה י"א).

  • הרמב"ם פוסק שאם הגנב שבר את החפץ כשהתייקר, הוא משלם כפל לפי המחיר היקר של שעת השבירה.
  • זה סותר חזיתית את הקצות החושן: אם השבירה היא רק נזק, לא אמורים לשלם עליה כפל!.
  • תירוץ הנתיבות ורב חיים מבריסק: השבירה היא "המשך של מעשה הגניבה הראשון". הגנב לא עושה פעולה חדשה, אלא מעמיק את הוצאת החפץ מרשות הבעלים.

סיכום הסוגיה: לפי רב חיים, ניתן להבין את רש"י ב"בא במחתרת": כיוון שהשבירה היא רק תוספת והמשך למעשה הגניבה הראשון (שבו היה פטור מוחלט בגלל דין המיתה), לא ניתן לייצר חיוב חדש על "תוספת" למעשה שכבר הופטר. ברגע שהגנב "קנה" את החפץ לעניין האחריות ברגע המחתרת (בדמים קננהו), כל מה שיקרה אחר כך הוא המשך של אותו רגע פטור.

אנלוגיה לסיום: אם אדם נכנס ל"מנהרת זמן" שבה כל פעולותיו חסויות מפני החוק, גם אם הוא יוצא מהמנהרה אך ממשיך פעולה שהתחילה בתוכה, החיסיון ממשיך ללוות אותו על אותה פעולה ספציפית. כך הגנב, שהתחיל את מעשה הגניבה תחת ה"חיסיון" של "קים ליה בדרבה מיניה", פטור גם על סיומו של המעשה בביתו.

­­­­­צדקת, בסיכום הקודם התמקדנו בפטור של "בא במחתרת", אך על פי הנתיבות המשפט ורבי חיים מבריסק, ישנו הסבר עמוק ומדויק מדוע במקרה רגיל של "תברא או שתייה" (שבירת החבית או שתייתה), הגנב אכן יתחייב במחיר היקר:

  1. השבירה כ"המשך והעמקה" של הגניבה

בניגוד לשיטת ה"קצות החושן" שרואה בשבירה מעשה נזיקין גרידא, הנתיבות (ורבי חיים המסביר אותו) טוען שהשבירה איננה פעולה מנותקת, אלא היא המשך ישיר של מעשה הגניבה הראשון.

ההיגיון הוא כזה:

  • בשלב הראשון (הלקיחה): הגנב הוציא את החפץ מרשות הבעלים, אך החפץ עדיין נחשב "שלו" (של הבעלים) מבחינה קניינית.
  • בשלב השני (השבירה): על ידי השבירה, הגנב גורם לכך שהחפץ יפסיק להיות "שלו" של הבעלים באופן סופי. פעולה זו נחשבת כ**"העמקת" הגניבה** – הגנב השלים את הפקעת הבעלות המוחלטת.
  1. מדוע משלמים לפי המחיר החדש?

מכיוון שהשבירה נחשבת כ**"פעימה שנייה"** או כהשלמה של מעשה הגניבה, חלים עליה דיני הגניבה. בגלל שברגע השבירה החפץ היה שווה יותר (למשל ארבעה זוזים במקום זוז אחד), והפעולה הזו היא זו ש"סגרה" את הגניבה סופית, החיוב הכספי נקבע לפי הערך של אותה פעימה.

לפי הרמב"ם (כפי שמסביר ר' חיים), הגנב משלם אפילו כפל לפי המחיר היקר של שעת השבירה, מכיוון שזו נחשבת פעולת גניבה לכל דבר ועניין.

  1. ההבדל בין גנב רגיל ל"בא במחתרת"

כאן מגיע הדיוק שביקשת – אם השבירה מחייבת במחיר החדש, למה ב"בא במחתרת" הוא עדיין פטור?

  • בגנב רגיל: הפעולה השנייה (השבירה) היא תוספת על מעשה הגניבה הראשון, וכיוון שהמעשה הראשון מחייב בתשלום, גם ה"תוספת" שלו מחייבת בתשלום (ולפי הערך החדש).
  • בבא במחתרת: מכיוון שמעשה הגניבה הראשון (במחתרת) היה פטור מתשלום בגלל "קים ליה בדרבה מיניה" (דין מיתה), הרי שכל מה שנחשב כהמשך או תוספת לאותו מעשה – נכלל בתוך הפטור המקורי. אי אפשר לייצר "חיוב חדש" על בסיס פעולה שהיא רק הרחבה של מעשה שכבר הופטר לחלוטין.

לסיכום: לפי ר' חיים והנתיבות, הגנב חייב במחיר החדש ב"תברא ושתייה" כי השבירה היא שיא הגניבה, וברגע השיא הזה המחיר היה גבוה. ב"בא במחתרת", לעומת זאת, ה"שכפץ" של הפטור מהמחתרת מכסה גם את רגע השיא הזה, כי הוא נחשב לחלק מאותו אירוע ראשון.

סיכום מהקלטה ע"י notebookLM




ייאוש באבידה / באיסורא אתא לידיה – הרב קופר

ייאוש באבידה

א. הגמ' בב"ק מסתפקת האם יאוש מועיל בגזילה בכדי לזכות לגזלן את הגזילה, ומביאה הגמ' שני צדדים האם כמו שבאבידה יאוש מהני כך גם כן בגזילה או דילמא שאני גזילה שזהו הגיע לידו באיסור. על פניו חילוק הגמ' נראה בהיר מאד שיש חילוק בין דבר שלקחתי באיסור לבין דבר שלא לקחתי באיסור, אמנם אחר העיון בסוגיות הגמ' בב"מ נראה שודאי א"א להבין את הגמ' כפשוטה.

הגמ' בב"מ כא: מביאה את מח' אביי ורבא המפורסמת לגבי יאוש שלא מדעת ומעמידה שכל מח' היא לדגבי אבידה שאין בה סימנים אך אם יש בה סימנים לכו"ע מרגע שנטלה מחוייב להשיבה ואע"פ אם אח"כ שמע את הבעלים מתייאש במפורש אין זה מהני מפני ש'באיסורא אתא לידיה'. הנה מבואר שאע"פ שאינו עושה כל איסור שכן כפי שמפרש רש"י איירי במגביה שלא ע"מ לגזול וכך ג"כ אף מחוייב מהגמ' בכו: שאע"פ שהגביה כדי להשיב ואח"כ התייאשו הבעלים אין היאוש מועיל ומחוייב להשיב.

וא"כ מוטל עלינו להבין ב' דברים: א. מה כוונת הגמ' כאשר אומרת לגבי אבידה 'באיסורא אתא לידיה'. ב. צ"ב הכיצד הגמ' רצתה ללמוד שבגזילה יועיל יאוש הרי אדרבה נלמד מאבידה שאם היאוש היה לאחר הלקיחה היאוש לא מהני.

ב. שיטת התוספות:

תוס' בגמ' בב"ק מקשה את הקושיא השנייה ומתוך תירוצו מתבאר הבנתו  אף לגבי השאלה הראשונה, תוס' מבאר כי הגמ' בב"ק ובבב"מ מדברים על רבדים שונים הגמ' בב"מ שברור לה שמכיון ש'איסורא אתא לידיה' לכן לא זוכה במציאה עוסקת לגבי חיוב דמים אך הגמ' בב"ק עוסקת לגבי גוף החפץ ולכן יש לה צד לומר שיאוש יועיל בה רק ביחס לזכייה בגוף החפץ, סוף כל סוף מה הכוונה 'אתי לידיה באיסורא' באבידה? מבאר תוס' שהסיבה מדוע שבאבידה לא יהני היאוש הוא מפני ש' וכבר נתחייב בהשבה'. א"כ יוצא מדברי התוס' כי חיוב השבה מעכב יאוש מלחול ולכן בגזילה חיוב השבת הגזילה מעכב ובאבידה חיוב השב תשיבם מעכב את המוצא מלזכות בדבר.

ג. שיטת הרמב"ן:

הגמ' בכו: מסווגת את החיובים השונים של המוצא אבידה ואומרת שאם אדם נטל אבידה ע"מ לגוזלה לפני יאוש ואח"כ הבעלים התייאשו עבר על ג' איסורים ואע"פ שיחזיר את האבידה לא יהני ליה מכיוון שמתנה בעלמא נתן, תוס' התקשה מדוע הרי ניתק את הלאו לעשה וכמו שגזלן גמור שגוזל חפץ מידי בעליו מנתק את הלאו לעשה וא"כ גם אצלינו גם מצד חיוב השבת גזילה וגם מצד חיוב השבת אבידה ומכח חומרת הקושיא נדחק התוס' ליישב כי כוונת הגמ' רק ביחס ללאו דלא תוכל להתעלם.

אך הרמב"ן מבין את הגמ' כפשוטה ומתוך כך מבאר הרמב"ן את החילוק הבא: באבדה רגילה שאדם מגביה ע"מ להחזיר לבעלים הרי שברגע ההגבהה אותו אדם הופך להיות שומר של הבעלים וא"כ לא שייך שיועיל יאוש מכיוון שיאוש ברשות לא חל אך לעומת זאת כאשר אדם לוקח חפץ שהוא אבידה ע"מ לגוזלה הרי שלא נעשה שומר על האבדה הזו ומנגד לא נאמר לגביו החומרא של הגמ' בב"ק דשאני התם שבאיסורא אתא לידיה שלקח ממון מבעליו אך אצלנו הדבר היה כבר במצב של אבוד ולכן לאחר שגם יהיה יאוש בעצם האבדה היא ככל אבדה שיאוש מהני בה כדי לקנות לזוכה.

ד. היחס בין תוס' לרמב"ן:

להדיא מבואר כי הרמב"ן חולק על התוס' בנק' שחיוב השבה מונע מהיאוש לפעול שכן הרמב"ן הביא שאע"פ שחל על המוצא חיוב השבה , מ"מ יאוש מהני בה. אך צ"ב האם תוס' חולק על הרמב"ן, יע' ברעק"א שהאריך בדברים בחידושיו בכא: אך נדלג למסקנתו של הגרעק"א כי התוס' חולק על הרמב"ן וסובר שיאוש ברשות מהני , ההוכחה לדברים היא מסוגית הגמ' בכה: מצא בגל ובכותל ישן הרי אלו שלו, ובכותל חדש מחציו ולפנים של בעה"ב, מקשים הראשונים מהו הציור האמור בסוגיא, אומר התוס' שמדובר בשתיך אך מחציו ולפנים מסתמא בעה"ב לא התייאש משמע שאילו היה מתייאש היה היאוש חל אע"פ שזהו ברשותו ושלא כדברי הרמב"ן במקום שהסביר זאת בכך שיאוש ברשות אינו חל.

ה. הסברת המח':

רבו הדברים בשורש המח' ורק נציע כיוון מסויים כי שמא נח' התוס' והרמב"ן במה פועל היאוש דלרמב"ן מהות היאוש היא כלל לא חלות או יצירה שעושה האדם אלא הוא בעצם משלים עם המציאות של החפץ וממילא פוקעת כל בעלותו שכן החפץ כבר איננו ברשותו וכל מה שהחזיק את שייכות הבעלים הוא דרישת החפץ והחיזור אחריו אך ללא זה הרי שהחפץ כלל איננו עומד אליו אך לעומת זאת התוס' הבין כי גם כאשר החפץ איננו בשליטתי ואינני מחזר אחריו סוף סוף הוא בבעלותי אלא שהייאוש הוא נתינת רשות לאחר לזכות בדבר.

מעתה לרמב"ן, יאוש ברשות- החפץ כלל איננו אבוד ממני אך לתוס' סוף כל סוף נתתי רשות לאחר לזכות. חיוב השבה- לרמב"ן לא מעכב את חלות הייאוש מפני שהייאוש הוא הסכמה למצב השורשי של החפץ אין כאן יצירה חדשה אך לתוס' ברגע שהתורה אמרה לך השב תשיבם לא מעניין שהבעלים נותן לי רשות לזכות בזה הרי -דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין!

ואולי הדברים תלויים בדברי הגרנ"ט המפורסמים ויש לעיין ולדקדק בנק' זו.

ו. נפק"מ במח' הראשונים:

  1. האם אחר יכול לזכות- האמרי משה דן באופן שהרים מציאה לפני יאוש ולאחר מכן הבעלים התייאש האם אחר יכול לזכות בזה-לרמב"ן לא דהוי יאוש ברשות אך לתוס-כן שהרי על אחר אין חיוב השבה.
  2. יאוש בפקדון- המחנה אפרים הספתק האם בעלים שהפקיד חפץ אצל שומר ושכח ממנו והתייאש מכך, לרמב"ן לא יזכה שכן הווי יאוש ברשות אך לתוס' ניתן לשמוע שיהני שכן סובר המחנה אפרים שעל שומר אין חיוב השבה.
  3. יאוש בחוב- מובא ברמ"א דין בשם המהרי"ק, עיר שהשר לווה מהם וציוה שהפרעון יהיה ע"י הנחת מיסים ולבסוף חזר בו ולא הסכים ובנ8ו מסכים והסתפקו האם מוטל עליהם להתחשבן עם מי שהיו עשירים וירדו מנכסיהם. פסק המהרי"ק כי הם זוכים מההפקר שכן כבר התייאשו מכך.

הט"ז הקשה שהרי היאוש היה כאן לאחר שחלה חובת השבה וכמו שבאבידה אפי' כשאינו נוטל כלל באיסור רובצת עליו חובת השבה כ"ש כאן שרובת עליו חיוב של פירעון חוב. ואין ביאוש להפקיע מחובתו.

אמנם הקצות יישב את פסק המהרי"ק ע"פ שיטת הרמב"ן וא"כ נמצא שגם נידון זה תלוי במח' הראשונים. 

  1. מצא בעיר שרובה עכו"ם והתברר שהיה של יהודי שהתייאש רק לאחר שהגיע לידיו- רעק"א כותב שאף זה יהיה תלוי במח' שמצד חובת השבה הרי שהתברר למפרע שהיה ולכן לתוס' יהיה חייב להשיב ליהודי אך לעומת זאת לרמב"ן לא קבל על עצמו שמירה ולכן מהני הייאוש.

וביתר ביאור ביארו האחרונים בגרעק"א שדדווקא השבה הוא דבר אובייקטיבי כלפי שמיא ואע"פ שהיה אנוס סוף סוף התברר שיש מצוה אך לעומת זאת חיוב שמירה הוא דבר שצריך משיכה קניין כוונה מצד האדם ולכן באופן שכזה לא קבל עליו חיוב שמירה שכן הניח שזה שייך לרוב עכו"ם.




ספק תרי ותרי-הרב ישורון

ספק תרי ותרי – הרב ישורון

האם פותרים את הספק בחזקה מעיקרא או לא?

כידוע ספק דאורייתא לחומרא ספק דרבנן לקולא (עבודה זרה ז' א'). כל זה נכון כאשר הספק נשאר ספק, אבל התורה נתנה כמה כלים שמאפשרים להכריע את הספק כמו חזקה, רוב, קרוב, מיגו.

ישנם כמה מקרים חריגים שלא מצייתים לכללי ההכרעה האלה כמו למשל : ספק ערלה בחו"ל, ספק ממזר, ספק טומאה ברשות היחיד והרבים. אחד מאותם מקרים הוא הספק של תרי ותרי. מהו אותו ספק ?

הגמרא (יבמות לא' א') מתארת מקרה בו אדם זרק לאשתו גט ברשות הרבים ולא ברור האם הגט נפל קרוב אליה ואז היא מגורשת (ארבע אמותיו של אדם קונות לו) או קרוב אליו ואז אינה מגורשת. באים שני עדים ואומרים שהגט נפל קרוב לאשה ומאידך באים שני עדים ואומרים שהגט נפל קרוב לבעל, ולכן נוצר ספק בשאלה האם האישה היא אשת איש או פנויה.

דעה אחת אומרת שמן התורה ספק של תרי ותרי הוא ספק רגיל ואפשר להכריע אותו על סמך חזקה – החזקה דמעיקרא שיש לאשה ושאומרת שכמו שלפני שנולד הספק היא הייתה אשת איש כך גם אחרי שנולד הספק אני אומר שהיא אשתו של זורק הגט והגירושין לא היו גירושין, אלא שחכמים החמירו ואמרו שחזקה לא תוכל להכריע ספק שנוצר על ידי תרי ותרי.

הדעה החולקת סוברת שהתורה עצמה אומרת שספק של תרי ותרי הוא ספק חריג ושחזקה לא יכולה לפשוט אותו ולכן הספק נשאר ספק עם כל מה שמשתמע מכך.

שורש המחלוקת בספק של תרי ותרי

הדעה שאומרת שמן התורה ספק של תרי ותרי הוא ספק רגיל ככל הספקות וחזקה יכולה לפשוט אותו היא מאד ברורה, אלא שהדעה החולקת לכאורה לא מובנת – הרי הגמרא (חולין י' ב') אומרת שחזקה דמעיקרא, או כפי שהיא גם נקראת חזקה קמייתא, נלמדת מפסוק – כדי שהכהן יוכל להסגיר את הבית צריך להיות בבית נגע בגודל של גריס, ואומרת התורה "ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית והסגיר את הבית שבעת ימים", ואולי בשעת יציאתו מן הבית שיעורו של הנגע פחת מגריס, מכאן ראיה שאנחנו יכולים לפשוט ספקות על ידי חזקה דמעיקרא ולומר שכיון שכאשר הכהן היה בתוך הבית שיעור הנגע היה גריס גם עכשיו כאשר הוא עומד בפתח הבית שיעור הנגע הוא גריס, אם כן נשאלת השאלה מה השתנה ספק של תרי ותרי ביחס לספיקות אחרים שאותם ניתן לפשוט על ידי חזקה דמעיקרא ואותו לא, ומדוע גם לדעה החולקת חכמים החמירו ואמרו שהוא לא יכול לפשוט את הספק ?

רע"קא (שו"ת תשובה קלו') מסביר את הדבר באופן הבא : אם תבוא כת עדים אחת בת שני עדים ותעיד ותבוא כת עדים שניה בת מאה עדים ותכחיש אותה , או אם תבוא כת עדים אחת ותבוא כת עדים שניה ותכחיש אותה ואחר כך תבוא כת עדים שלשית ותעיד את אותה עדות שמעידה הכת השנייה, בכל המקרים האלו לא נוכל להכריע את הדין, בגלל הכלל של "תרי כמאה ומאה כתרי"

שאומר שאין שום הבדל בין כוח הנאמנות של כת בת שני עדים לבין כוח הנאמנות של כת בת מאה עדים.

לפי הריטב"א הכלל נלמד מן המשנה במכות ה' ב' : "על פי שנים עדים או שלשה עדים יומת המת" – מה שלשה מזימין את השנים אף השנים יזומו את השלשה, ומה שנים אינן נהרגין עד שיהיו שניהם זוממין אף שלשה אינן נהרגין עד שיהיו שלשתן זוממין, ומה שנים נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה אף שלשה נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה, שניתן ללמוד מתוך כך כלל זה.

ולכן לעניין ספק של תרי ותרי כאשר כת א' מעידה וכת ב' מעידה את הדבר ההפוך, כמו שאם תבוא כת ג' ותצטרף לכת ב' במקרה כזה הספק לא יוכרע מפני שתרי כמאה ומאה כתרי, כך גם אם תצטרף לכת ב' חזקה דמעיקרא הספק לא יוכרע, מפני שאם עוד כת עדים לא מכריעה את הספק כל שכן שחזקה שהיא פחות טובה מעדים, שהרי על פי עדים מוציאים ממון ועל פי חזקה לא מוציאים, לא תכריע את הספק. אם כן נוצר מצב שבו יש לי עדים מול עדים ועוד חזקה, לכן, מסביר רעק"א, סובר אותו מאן דאמר שחזקה לא יכולה להכריע ספק של תרי ותרי. לעומת זאת הדעה החולקת סוברת שקודם נוצר ספק על ידי תרי ותרי ואחר כך החזקה יכולה לפשוט אותו כמו שהיא פושטת כל ספק, וכל זה מן התורה אלא שחכמים החמירו לומר שספק של תרי ותרי לא יוכל להיות מוכרע על ידי חזקה דמעיקרא.

רעק"א מביא ראיה לדבריו מן התוספות :  הגמרא בבא בתרא (לא' ב') שהזכרנו קודם, מביאה את מחלוקת רב הונא ורב חסדא במקרה בו שתי כיתות עדים מכחישות זו את זו, רב הונא סובר ששתי הכיתות כשרות לבא ולהעיד בעדויות עתידיות בגלל החזקה דמעיקרא שיש לכל כת שאומרת שהיא כת כשרה, ואלו רב חסדא סובר "בהדי סהדי שקרי למה לי", אבל אותן שתי עדויות בהן שתי הכיתות מכחישות זו את זו הן לכל הדעות עדויות פסולות היות שבוודאי עדות אחת היא עדות שקר ואנחנו לא יודעים מי היא, ושואל תוספות (בבא בתרא לא' ב' ד"ה "וזו באה בפני עצמה ומעידה") בין לרב הונא ובין לרב חסדא מדוע שלא נאמין באותן עדויות שבהן הם מכחישים האחת את השנייה לכת העדים השנייה היות ויש לה מיגו – דאי בעו היו מעידים שהכת הראשונה היא כת של עדים גזלנים והיו בעדות זו נאמנים כמו שנאמנים שני עדים בכל עדות, ואם כן מכוח המיגו שיש להם תאמין להם גם בעדות המוכחשת ? ומתרץ תוספות באחד מן התירוצים את התירוץ הבא : אילו הייתה מצטרפת לכת השנייה כת עדים נוספת היא לא הייתה יכולה להכריע את הדין מפני שתרי כמאה ומאה כתרי, לכן כל שכן שמיגו שמצטרף אליה לא יכול להשפיע על הנאמנות שלה ולהכריע את הדין, שהרי כת עדים טובה ממיגו, שהרי על סמך עדות עדים מוציאים ממון ואילו מיגו להוציא לא אמרינן.

שני סוגי חזקות – חזקה מכח גזירת הכתוב וחזקה מכח בירור וסברא בספק של תרי ותרי

 

 

רעק"א (שו"ת סימן קלו') מסביר שישנן שני סוגי חזקות – חזקות שהן מכוח גזירת הכתוב, כמו למשל חזקה דמעיקרא, שאין בהן סברא או כוח בירור שאומר שהדבר במציאות אכן כך, שהרי לדוגמא אם אישה התקדשה בטבעת שיש ספק אם היא שווה פרוטה או לא, נוצר ספק ביחס לשאלה האם האישה היא פנויה או שהיא אשת איש, והחזקה דמעיקרא פושטת את הספק ואומרת שהיא פנויה מפני שלפני שנולד הספק היא הייתה פנויה, במילים אחרות אנחנו בעצם מחליטים על פי החזקה שהטבעת לא הייתה שווה פרוטה, הרי ברור שאין קשר בין הדברים, וכי בגלל שהאישה הייתה קודם פנויה הדבר מוכיח שהטבעת לא הייתה שווה פרוטה, אלא שחזקה מסוג זה לא פושטת את הספק במציאות אלא רק אומרת לנו להתנהג עם הדבר כמו שהתנהגנו אתו לפני שנולד הספק, וישנן חזקות שהנאמנות שבהן היא מכוח בירור וסברא, כמו חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו או אין אדם פורע תוך זמנו, שהסברא אומרת שכך הוא הדבר מפני שזה טבעו של אדם שהוא אינו רוצה לפרוע חוב בטרם זמן הפירעון.

השב שמעתתא (שמעתתא ז' פרק כא') מביא שתי ראיות לרעיון הזה שאומר שחזקה דמעיקרא היא חזקה שמקורה בגזירת הכתוב ולא בסברא ושרק אומרת לנו איך להתנהג אבל לא מבררת את הספק במציאות.
הגמרא (פסחים י' א') מדברת על מקרה של שני שבילים ומוטל מת לרוחב אחד משני השבילים הללו באופן כזה שכל מי שעובר באותו שביל חייב לקבל טומאת מת, אלא שאנחנו לא יודעים באיזה משני השבילים המת היה מונח, והלכו שני בני אדם כל אחד מהם בשביל אחר מזה של חברו, אם יבוא כל אחד מהם בנפרד לשאול את בית הדין האם הוא טהור או טמא, בית הדין יפסוק לכל אחד מהם שהוא טהור מכוח החזקה דמעיקרא שיש לו שהרי הוא היה טהור לפני שנולד הספק, אף על פי שעל פי האמת הדבר בלתי אפשרי שהרי האחד בוודאי טמא, וכן בגמרא (בבא בתרא לא' ב') במקרה בו שתי כיתי עדים מכחישות זו את זו, שלהלכה נפסק כדעת רב הונא שכל כת כשרה לבא ולהעיד בעדויות עתידיות היות שהחזקה דמעיקרא שיש לכל כת פושטת את הספק ביחס לכשרותה ואומרת שהיא כת כשרה, אף על פי שהדבר לא יכול להיות על פי האמת היות שכת אחת היא ודאי כת שקרנית, אלא שהדבר אפשרי מפני שחזקה דמעיקרא אינה מוכיחה או מבררת את האמת אלא היא רק אומרת לנו איך להתנהג.

 

אומר רעק"א (שו"ת תשובה קלו') את החידוש הבא : המחלוקת בגמרא ביבמות ביחס לשאלה אם תרי ותרי הוא ספק של תורה או ספק מדרבנן מדברת על חזקה דמעיקרא (חזקת אשת איש שיש לאישה) ודווקא בחזקה כזו שאין בה סברא אלא מקורה בגזירת הכתוב נחלקו האמוראים, כמו שהסברנו קודם, אבל בחזקה שיש עמה סברא, כמו למשל חזקה אין אדם פורע תוך זמנו, ייתכן לומר שבמקרה זה לא תהיה מחלוקת וכולם יסברו שחזקה כזו לא יכולה לפשוט ספק של תרי ותרי, היות שדבר שיש בו סברא או כוח של בירור והוכחה הוא כמו אנן סהדי (דהיינו דבר שאנחנו יכולים להעיד עליו מפני שהוא כל כך ברור ומובן), ואנן סהדי זה כמו עוד כת עדים, והרי כת עדים נוספת לא יכולה להכריע ספק של תרי ותרי מפני שתרי כמאה ומאה כתרי.

אם מדובר על חזקה אז יש מקום למחלוקת בשאלה האם מדאורייתא הספק מוכרע או לא, שכפי שהסברנו קודם אפשר להסתכל על הדברים באופן כזה שכת עדים עומדת מול כת עדים וחזקה שבאים ביחד ויוצרים ספק, או באופן כזה של כת עדים מול כת עדים שיוצרים ספק וחזקה שבאה אחר כך ופושטת אותה, אבל אם הדבר שנוסף לאחת מן הכיתות הוא אנן סהדי שהוא כמו עוד כת עדים, כאן לא משנה עם האנן סהדי בא ביחד עם אחת הכיתות או שמצטרף אחר כך, מפני שבכל מקרה כאשר מדובר בעדים מול עדים מופעל הכלל של תרי כמאה ומאה כתרי.

שני סוגי רוב – רוב מכח גזירת הכתוב ורוב מכח בירור וסברא בספק של תרי ותרי

 

 

הגמרא (חולין יא' א') אומרת שישנם שני סוגי רוב : הרוב האחד הוא "רובא דאיתא קמן" דהיינו רוב שאפשר לספור אותו, כמו למשל רוב בבית דין, או תשע חנויות שמוכרות בשר כשר ואחת בשר נבילה ופרשה חתיכה אחת מאחת החנויות ואנחנו לא יודעים מאיזו, והגמרא לומדת רוב זה מהפסוק "אחרי רבים להטות" (חולין יא' א'), וישנו רוב אחר והוא "רובא דליתא קמן", כמו למשל רוב בהמות אינן טריפות, שהוא רוב שאי אפשר לספור אותו, אלא שהוא קיים בטבע הבריאה, והגמרא (חולין יא' א') לומדת אותו מכמה מקומות, למשל מעגלה ערופה ומפרה אדומה.  

ואומר השב שמעתתא (שמעתתא ב' פרק טו') שרובא דאיתא קמן הוא רוב שאין בו סברא ומקור כוחו הוא בגזירת הכתוב, שהרי אין סברא לומר שהדבר המסופק פרש דווקא מקבוצת הרוב ולא מקבוצת המיעוט שהרי הדבר הוא אקראי ואין פה שום כוונת מכוון,  לעומת זאת הסוג השני של רוב דהיינו רובא דליתיה קמן, הוא רוב שעומדת מאחוריו סברא ובירור, כמו למשל רוב בעילות אחר הבעל או רוב בהמות אינן טריפות, מפני שכך הוא בטבע העולם.

הגמרא (בבא מציעא ו' ב') אומרת שאם אדם עסוק בהפרשת מעשר בהמה, ותוך כדי כך שהוא מונה עשרה טלאים כדי להפריש את העשירי בתור מעשר בהמה קפצה בהמה מקבוצת הבהמות שנמנו אל תוך הדיר אל קבוצת הבהמות שעדיין לא נמנו, במקרה כזה כל הדיר פטור ממעשר, היות שמרגע זה כל בהמה שתצא עשירית תהיה בספק מעשר שהרי יתכן שבתוך אותה קבוצת עשרה שכרגע נמנו נמצאת הבהמה שכבר נמנתה קודם והעשירי הוא בעצם תשיעי, או אולי זה שיצא עשירי הוא זה שכבר נמנה, והתורה אמרה : "העשירי יהיה קודש" – עשירי ודאי אמר רחמנא ולא עשירי ספק.

שואל השיטה מקובצת במקום : אמנם נכון שבמצב הזה הבהמה שנמנית כעשירית יש ביחס אליה ספק אם היא יכול לשמש כמעשר בהמה או לא, אבל הרי יש רוב שפושט את הספק ואומר דכל דפריש מרובא פריש, והרי בקבוצת הבהמות שאותן אנחנו סופרים כעת רוב הבהמות עדיין לא נמנו שהרי רק בהמה אחת מתוכן נמנתה, ואם כן נוכל לומר שרוב זה פושט את הספק ואומר שכל בהמה ובהמה מקבוצת העשר שאותן אני מונה כעת היא בהמה שעדיין לא נמנתה, ולכן הבהמה שיוצאת עשירית בספירה היא בוודאי מעשר בהמה, אמנם התורה אומרת עשירי ודאי ולא עשירי ספק אבל אותו זה שיוצא עכשיו איננו ספק אלא מעשר בהמה בוודאי ?

ומתרץ השיטה מקובצת שהרוב של כל דפריש מרובא אינו ודאי והרי התורה אמרה "העשירי יהיה קודש" – עשירי ודאי ולא עשירי ספק.

ואומר השב שמעתתא, בהסבר דברי השיטה מקובצת,  שברוב של כל דפריש מרובא פריש, דהיינו רובא דאיתא קמן,  אנחנו הולכים אחר הרוב מצד גזירת הכתוב ולא מצד הסברא, מפני שאין סברא לומר שהדבר פרש דווקא מקבוצת הרוב ולא מקבוצת המיעוט, ולכן הרוב שפושט את הספק רק אומר לנו איך להתנהג, אבל במציאות הדבר נשאר בספק, ולכן הבהמה שיוצאת עשירית אינה יכולה להיחשב כמעשר בהמה מפני שהתורה גזרה "העשירי יהיה קודש" – עשירי ודאי אמר רחמנא ולא עשירי ספק.

 

הוכחה נוספת ליסוד הזה שרובא דאיתא קמן הוא רוב של התנהגות בלבד ואינו פושט את הספק במציאות מביא השב שמעתתא מן הגמרא בקידושין.
הגמרא בקידושין (עג' א') אומרת שאישה שילדה ואנחנו לא יודעים מי הבועל, הולד הנולד כשר לבא בקהל ואין חשש פסול ממזרות ביחס אליו, שהרי רוב אנשי העיר כשרים ואם הבועל פרש מקבוצת הרוב ובא אל האישה הרי כל דפריש מרובא פריש ולכן הולד כשר, ואם האישה הלכה אל הבועל במקרה זה כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, אמנם הולד הנולד הוא ספק ממזר ולמרות זאת מותר לו לבא בקהל מפני שהתורה גזרה : "לא יבוא ממזר בקהל ה'" – ממזר ודאי אמר רחמנא ולא ממזר ספק.
ואומרת הגמרא שם (עד' א') שאבא שאול אומר שגם אם רוב אנשי העיר יהיו ממזרים נעשה את אותו חשבון ונכשיר את הולד.
ואומרת הגמרא שם "אמר רבא הלכה כאבא שאול".
שואל השב שמעתתא : אם רוב אנשי העיר הם ממזרים ממילא הרוב פושט את הספק ואומר שהוולד שנולד הוא ממזר וודאי ולא ספק ממזר, ואם כן איך זה שאומר אבא שאול שגם במקרה זה נכשיר את הוולד ?
אומר השב שמעתתא שמכאן רואים את אותו יסוד : רובא דאיתא קמן אומר לנו רק איך להתנהג אבל לא פושט את הספק במציאות, וכיון שהתורה גזרה "לא יבוא ממזר בקהל ה'" – ממזר וודאי אמר רחמנא ולא ממזר ספק, ובמציאות הוולד הזה למרות הרוב הוא ספק ממזר לכן הוא מותר לבא בקהל.

 

אומר השב שמעתתא (שמעתתא ו' פרק כב') את החידוש הבא : האמוראים שנחלקו בגמרא ביבמות ביחס לחזקה דמעיקרא שאין עמה סברא, יחלקו גם במקרה  של רובא דאיתא קמן שאין עמו סברא, אבל ברובא דליתא קמן שיש בו סברא וכוח של בירור וראיה לא תהיה מחלוקת וכולם יודו שאינו יכול להכריע ספק של תרי ותרי,  מפני שרוב שיש בו סברא הוא כמו אנן סהדי , ובמקרה כזה חל הכלל של תרי כמאה ומאה כתרי.

 

שני סוגי מיגו – מיגו מכח גזירת הכתוב ומיגו מכח בירור וסברא בספק של תרי ותרי

 

 

אומר הקובץ שיעורים (סימן ד') שאפשר להסביר שהנאמנות של מיגו מקורה בסברא של מה לי לשקר (אם היה רוצה בעל המיגו לשקר היה טוען את הטענה שבה הוא נאמן, ולכן צריכים להאמין לו גם בטענה שהוא טוען למרות שבטענה שהוא טוען מצד עצמה אין לו נאמנות).
אבל מוכרחים לומר שבמיגו יש גם כח נאמנות שמקורו בגזירת הכתוב : התורה נותנת לטוען הטענה שבה מצד עצמה הוא לא נאמן את הנאמנות של הטענה הטובה יותר שיכול היה לטעון ושבה הוא נאמן, ובלשון האחרונים הדבר נקרא "כוח הטענה".
ואומר הקובץ שיעורים שמוכרחים לומר כך מפני שאנחנו מוצאים מקומות שבהם יש נאמנות של מיגו ואי אפשר להסביר באותם מקומות את הנאמנות מכח סברא, כמו למשל מיגו דהעזה שחלק מהראשונים סוברים שאומרים מיגו כזה, שהרי במיגו כזה אין את הסברא שהטוען לא משקר שהרי אם היה רוצה לשקר היה טוען את הטענה היותר טובה, שהרי יתכן שהוא משקר ואינו טוען את הטענה היותר טובה מפני שאינו יכול להעיז.

הגמרא (בבא בתרא לב' ב') מתארת את המקרה הבא : ראובן שואל את שמעון מה אתה עושה בקרקע שלי ושמעון עונה קניתי אותה ממך והנה שטר הראיה שלי, אומר ראובן השטר הוא שטר מזויף, מתכופף שמעון לעבר רבה ולוחש לו שאכן השטר מזויף אלא שהשטר שהיה לי אבד ואמרתי לעצמי אחזיק בזה על מנת שאוכל להוכיח את בעלותי על הקרקע.  ברור שבטענה זו כשלעצמה שמעון לא יכול להיות נאמן שהרי אם הוא מודה שראובן הוא המרא קמא של הקרקע הוא צריך להביא שטר ראייה או עדי חזקה של שלוש שנים כדי להוכיח את בעלותו על הקרקע, ואף על פי כן אומר רבה ששמעון נאמן מפני שיש לו מיגו דאי בעי אמר שטר כשר הוא והיה נאמן ולכן הוא נאמן גם בטענה שאותה הוא טוען. שואל רב יוסף את רבה : על מה אתה סומך על השטר הזה והרי השטר הזה הוא חספא בעלמא שלא שווה כלום ולכן שמעון לא נאמן.
הרשב"ם מסביר בפירושו מדוע לפי רב יוסף לשמעון אין מיגו, ובהסבר זה של הרשב"ם נתקשו הראשונים. ואומר הקובץ שיעורים שהרשב"ם התכוון לומר שבעצם חולקים רבה ורב יוסף בהבנה של מה זה מיגו – לפי רבה יסוד דין מיגו הוא בנאמנות של מה לי לשקר שאם היה רוצה לשקר היה טוען טענה יותר טובה, ולכן לשמעון יש מיגו היות ויכול היה לטעון שהשטר הוא שטר כשר, ואלו רב יוסף סובר שיסוד דין מיגו הוא בזה שאנחנו נותנים לבעל המיגו בטענה שהוא טוען את כח הנאמנות שיש לו בטענה שיכול היה לטעון, אבל במקרה שלנו אי אפשר לתת לו את כוח הנאמנות של הטענה האחרת דהיינו כוח נאמנות של שטר, שהרי הוא מודה בטענה זו שהשטר מזויף, ולכן הוא לא נאמן.   

הקובץ שיעורים בסימן ד' מביא את דברי שער המשפט שאומר שבמקרה שיש ספק של תרי ותרי, רק אם לאחת מכיתות העדים יש מיגו אז המיגו לא יכול להכריע את הספק (תוספות ב"ק עב' ב' "אין לך בו"), אבל אם יש לאחד מבעלי הדין מיגו שמסייע לו הוא כן יכול להכריע את הספק, ונשאלת השאלה מה ההבדל ? אומר הקובץ שיעורים שבספק של תרי ותרי לא שייך להכריע את הספק  על ידי מיגו שישנה לאחת מכיתות העדים מפני ששני הצדדים שיש בכוח הנאמנות של מיגו לא שייכים : מיגו מצד הסברא לא יכול להכריע בגלל שהוא כמו אנן סהדי ולכן אינו יכול להצטרף כי הוא לא יותר טוב מכת נוספת של עדים שמצטרפת לאחת הכיתות ותרי כמאה ומאה כתרי, ואלו הנאמנות מצד זה שנותנים לבעל המיגו את כוח הנאמנות של הטענה האחרת שיכול היה לטעון גם היא לא שייכת, מפני שגם בטענה האחרת הייתה נאמנותם נאמנות של עדים ובעדים תרי כמאה ומאה כתרי, אבל אם בספק של תרי ותרי לאחד מבעלי הדין יש מיגו כאן אפשר לומר שהמיגו מכריע, היות שבמקרה הזה אין כמובן את החיסרון של תרי כמאה ומאה כתרי שקשור רק בעדים עצמם.

רואים אם כן גם בקובץ שיעורים שגם בספק של תרי ותרי ומיגו שיש בו סברא אין הספק מוכרע, מפני שמיגו שיש בו סברא הוא כמו אנן סהדי שמסייע לאחת הכיתות ובגלל הכלל תרי כמאה ומאה כתרי אינו יכול להכריע את הספק.

 

נסכם את מה שלמדנו עד עכשיו : בגמרא ביבמות (לא' א') נחלקו האמוראים האם חזקה דמעיקרא שמסייעת לאחת מכיתות העדים המכחישות זו את זו יכולה להכריע מדאורייתא ספק של תרי ותרי או שלא. ואומרים האחרונים שהמחלוקת ביניהם תהיה רק בדבר שאין בו סברא, כמו חזקה דמעיקרא שבה הם נחלקו שם בגמרא, אבל במקרה שמדובר בדבר שיש בו סברא, כמו חזקה עם סברא או רוב דליתא קמן שמקורו בסברא או מיגו שמקורו בסברא, במקרה כזה לא תהיה מחלוקת בין האמוראים וכולם יודו שדבר כזה לא יכול להכריע ספק של תרי ותרי, מפני שהכרעה שיש בה סברא היא כמו אנן סהדי, דהיינו היא כמו עוד כת עדים, ובמקרה כזה תרי כמאה ומאה כתרי.

 

שאלות שמתעוררות בהבנה הזו של האחרונים

 

שאלה ראשונה :

הגמרא (כתובות כב' ב') אומרת כך : אם באים שני עדים ומעידים שבעלה של אישה פלונית מת ובאים אחר כך שני עדים ומעידים את ההיפך שהוא לא מת, הרי שלכתחילה לא תינשא ואם נישאת לא תצא. שואלת הגמרא הרי יש לנו פה ספק של תרי ותרי ואם כן הבא עליה באשם תלוי ומדוע אם נישאת לא תצא ? מתרצת הגמרא שמדובר באופן כזה שנישאת לאחד מהעדים שמעידים שמת בעלה והיא עצמה אומרת ברי לי שבעלי מת, ומסביר רש"י שאשם תלוי אדם מביא רק אם ליבו נוקפו שעבר עבירה, אבל האישה והעד ליבם אינו נוקפם היות שהם בטוחים שהבעל מת.
שואל תוספות (שם ד"ה "הבא עליה באשם תלוי קאי") הרי למ"ד שתרי ותרי ספיקא דרבנן ומדאורייתא חזקה פושטת את הספק, לאשה הזו יש חזקה דמעיקרא שפושטת את הספק ואומרת שהיא אשת איש, אם כן מדוע אומרת הגמרא שכל הבא עליה הוא באשם תלוי, הרי דינו צריך להיות בחטאת היות שמדובר בעבירה וודאית ולא בעבירת ספק, ועוד שואל תוספות העד שנושא אותה לאשה דינו צריך להיות בחנק היות שהוא בא על וודאי אשת איש וגם האישה עצמה דינה צריך להיות בחנק, ואם כן מדוע "אם נישאת לא תצא" ?
מתרץ תוספות ואומר שכנגד החזקה הזו של אשת איש שאומרת שבעלה לא מת קיימת חזקה נגדית של "אישה דייקא ומנסבא" שאומרת שבעלה מת, ובגלל שהחזקות מקזזות האחת את השנייה האישה היא ספק אשת איש, ולכן כל אדם שיבוא עליה דינו יהיה באשם תלוי ואילו העד יכול לשאת אותה לאישה מפני שאצלו ואצל האישה אין ספק.
ולכאורה קשה הקושיה הבאה : בשלמא החזקה דמעיקרא יכולה לפשוט את הספק הזה שהוא ספק של תרי ותרי היות שבגמרא ביבמות נחלקו בכך האמוראים ותוספות שואל אליבא דמאן דסובר שחזקה דמעיקרא יכולה לפשוט מדאורייתא ספק של תרי ותרי, אבל החזקה אישה דייקא ומנסבא היא חזקה שיש עימה סברא, ולפי רעק"א והשב שמעתתא והקובץ שיעורים חזקה שיש עמה סברא לכל הדעות אינה יכולה להכריע ספק של תרי ותרי, ואם כן איך היא יכולה להכריע את הספק ולומר שהאישה היא אישה פנויה ולשמש כחזקה נגדית לחזקת אשת איש שיש לאישה, באופן כזה שהאישה נשארת ספק אשת איש ?

אחר כך ראיתי שהאבי עזרי בהגהות על השב שמעתתא (שמעתתא ו' פרק כב') מקשה את אותה קושיה אבל מתוך תוספות אחר בגמרא בבא בתרא לב' א' ד"ה "אנן מסקינן ליה".

 

שאלה שניה :

הגמרא (כתובות כב' א') שואלת מדוע צריך ללמוד את דין הפה שאסר הוא הפה שהתיר (נקרא גם "מיגו דאי בעי שתיק") מהפסוק "את בתי נתתי לאיש הזה לאשה" והרי הדבר ברור מתוך סברא, שהרי ברור שאם הוא אסר הוא נאמן גם להתיר שהרי אם היה רוצה לא היה אוסר מלכתחילה, והגמרא מתרצת שבאמת אין צורך בפסוק בשביל נאמנות כזו, והפסוק בא ללמד לימוד אחר והוא שהאב נאמן לאסור את בתו כעד אחד אף שלדבר שבערווה צריכים שניים.

 

בגמרא (כתובות טו' ב') אומרת המשנה שאדם שאומר לחברו שדה זו של אביך הייתה ולקחתיה הימנו שהוא נאמן בגלל שיש לו הפה שאסר הוא הפה שהתיר, שאמנם בטענה שהוא טוען מצד עצמה הוא לא יכול להיות נאמן היות שהוא מודה שהאבא של חברו הוא המרא קמא וכדי להיות נאמן הוא צריך להביא שטר ראיה או עדי חזקת שלוש שנים, אבל הוא נאמן בטענה זו מכוח הפה  שאסר הוא הפה שהתיר, שהרי יכול היה לשתוק, ואומרת המשנה שבדבר הזה מודה רבי יהושע.

דברי רבי יהושע מופיעים בסיפא של המשנה ולכאורה אין קשר בינם לבין הרישא ולכן שואלת הגמרא למי רבי יהושע מודה ועל מה הוא חולק ? ומסבירה הגמרא שדברי רבי יהושע מוסבים על מחלוקת אחרת שחלקו בה רבן גמליאל ורבי אליעזר עם רבי יהושע : המשנה (כתובות יב' ב') מתארת מקרה בו אדם שנשא אישה לא מצא לה בתולים, האישה טוענת משארסתני נאנסתי ונסתחפה שדך ולכן מגיע לי כתובה של מאתיים זוז, והבעל אומר לא כי אלא עד שלא ארסתיך נאנסת והיה מקחי מקח טעות ולא מגיעה לך כתובה, ואומרת המשנה שרבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים שהאישה נאמנת ורבי יהושע חולק וסובר שאינה נאמנת, ומסבירה הגמרא (כתובות טז' א') שהסיבה שרבן גמליאל ורבי אליעזר מאמינים לה הוא בגלל שיש לה מיגו, שהרי במקום לטעון משארסתני נאנסתי, יכלה הייתה לטעון משארסתני מוכת עץ אני שהיא טענה טובה יותר, שהרי בטענת משארסתני נאנסתי היא פוסלת עצמה מן הכהונה ובטענת מוכת עץ אני שיכולה הייתה לטעון אינה פוסלת, ומכח המיגו הזה היא נאמנת, ואומרת הגמרא שמה שהמשנה (כתובות טו' ב') אומרת "ומודה רבי יהושע" הכוונה היא שאף שהוא חולק על המיגו הזה וסובר שהאישה לא נאמנת, הוא מודה שהטוען נאמן במקרה המדובר במשנה "שדה זו של אביך הייתה ולקחתיה הימנו", מפני שבמקרה של "משארסתני נאנסתי" מדובר במיגו ורבי יהושע איננו סובר נאמנות של מיגו, ואלו במשנה של "שדה זו של אביך הייתה ולקחתיה הימנו" מדובר בהפה שאסר הוא הפה שהתיר (מיגו דאי בעי שתיק), והפה שאסר הוא הפה שהתיר רבי יהושע כן סובר.

מסביר השיטה מקובצת (כתובות טז' א') שהסיבה לכך היא שנאמנות שבאה מכוח הפה שאסר היא נאמנות ברורה שהרי הגמרא אומרת שהיא כל כך פשוטה בסברא שלא צריכים בשבילה פסוק, אבל כוח הנאמנות במיגו אינו כל כך ברור, שהרי יכול להיות שבעל המיגו משקר וזה שהוא לא טען את הטענה הטובה יותר זה בגלל שלא עלה בדעתו לטעון אותה באותו רגע, או שהוא מערים וטוען בכוונה את הטענה הפחות טובה כדי שיאמינו לו. יוצא אם כן שכח הסברא שיש בנאמנות של הפה שאסר (מיגו דאי בעי שתיק) הוא גדול יותר מכח הסברא שיש בנאמנות של מיגו רגיל, שהרי גם מי שחולק על נאמנות של מיגו מודה בנאמנות של הפה שאסר.

כפי שהזכרנו כבר קודם, בגמרא בבא בתרא (לא', ב') נחלקו רב הונא ורב חסדא במקרה של שתי כיתות עדים המכחישות זו את זו האם כל כת כשרה להעיד בעדויות אחרות או לא, רב הונא סובר שכל כת כשרה לבא ולהעיד בעדות אחרת מכח החזקה דמעיקרא שיש לכל כת שהרי לפני שנולד הספק היא הייתה כשרה ולכן גם עכשיו היא כשרה, ואלו רב חסדא סובר שכל אחת משתי הכיתות פסולה להעיד בעדויות אחרות בגלל הסברא של "בהדי סהדי שקרי למה לי".
כל זה ביחס לעדויות עתידיות אבל ביחס לאותה עדות אין מחלוקת וכולם מסכימים ששתי העדויות המוכחשות פסולות בגלל העובדה שאנחנו לא יודעים מי היא הכת השקרנית.

 

שואל תוספות (בבא קמא עב' ב' ד"ה “אין לך בו אלא משעת חידושו ואילך") מדוע הכת השנייה לא תהיה נאמנת באותה עדות אליבא דכולי עלמא, שהרי יש לה מיגו דאי בעי פסלה לקמאי בגזלנותא, שהרי בעדות זו הייתה נאמנת מפני שאין מי שמכחיש אותה ?

מתרץ תוספות "דלא עדיף מיגו מעדים שאם היו עדים מסייעים לאלו לא היה להם כח להכחיש את אלו דהא תרי כמאה וכ"ש מיגו", שהרי למיגו יש כח נאמנות קטן מזה של עדים שהרי על סמך עדות עדים מוציאים ממון ומיגו לאפוקי ממונא לא אמרינן, ואם כת עדים נוספות שהייתה מצטרפת אל הכת השנייה לא הייתה מכריעה את הספק כל שכן שמיגו שמצטרף לכת השנייה לא יוכל להכריע את הספק.

 

הגמרא (כתובות יט' א') אומרת שאם באים שני עדים ומעידים על חתימתם של העדים החתומים על השטר ואומרים שאכן זה כתב ידם (מקיימים את השטר) אבל הם מוסיפים ואומרים שבאותו זמן שהעדים חתמו על השטר הם היו קטנים או אנוסים, אזי אם אין כתב ידם יוצא ממקום אחר הם נאמנים לפסול את השטר מפני שיש להם הפה שאסר דאי בעו לא קיימו כלל את השטר, אבל אם השטר מקויים בדרך אחרת הם אינם נאמנים מפני שאין להם את הפה שאסר.

המקרה המדובר הוא ספק של תרי ותרי (תוספות בבא קמא עב' ב' ד"ה “אין לך בו אלא משעת חידושו ואילך") ולמרות זאת הפה שאסר שמצטרף לכת השנייה מכריע את הספק.

 

נשאלת אם כן השאלה – לדעתם של האחרונים שהזכרנו איך יתכן שהפה שאסר שעומדת מאחוריו סברא ברורה עד כדי כך שיכולה לשמש תחליף לפסוק מכריע ספק של תרי ותרי, הרי לדעתם כל גורם מכריע שעומדת מאחוריו סברא לא יכול להכריע ספק של תרי ותרי לכל הדעות ?
בשלמא ביחס למיגו אפשר לומר שתוספות סובר שאין במיגו סברא (כפי שאכן נראה בהמשך) ולכן ביחס אליו נחלקו האמוראים בגמרא ביבמות (לא' א') אם הוא יכול להכריע מן התורה ספק של תרי ותרי או לא, ותוספות מדבר אליבא דמאן דאמר שאינו מכריע ספק כזה, ולכן אומר תוספות (בבא קמא עב' ב' ד"ה “אין לך בו אלא משעת חידושו ואילך"), כפי שראינו קודם, שאינו מכריע ספק של תרי ותרי, אבל בהפה שאסר יש סברא מלאה ואין בו את החסרונות הסברתיים שיש במיגו כפי שהסביר השיטה מקובצת (כתובות טז' א'), ואם כן לפי דעת האחרונים לכל הדעות היה צריך להיות שאינו יכול להכריע ספק של תרי ותרי ואיך משמע בגמרא שמכריע ?

 

 

 

דרך אחרת בעניין תרי תרי

 

 

ננסה בע"ה ללכת בדרך אחרת מזו שסללו לנו האחרונים בעניין ספק של תרי ותרי, ונאמר באופן הבא :

 

אומר הרמב"ם (סנהדרין כד' א') : "וכן כל כיוצא בזה שאין הדבר מסור אלא ללבו של דיין לפי מה שיראה לו שהוא דין האמת אם כן למה הצריכה תורה שני עדים שבזמן שיבואו לפני הדיין שני עדים ידון על פי עדותן אע"פ שאינו יודע אם באמת העידו או בשקר".

ואותו דבר אומר הרמב"ם (יסודי התורה ח' ב') : "כמו שצונו לחתוך הדבר על פי שנים עדים ואע"פ שאין אנו יודעין אם העידו אמת אם שקר כך מצוה לשמוע מזה הנביא אע"פ שאין אנו יודעים אם האות אמת או בכישוף ולט".

אומר לנו אם כן הרמב"ם שנאמנותם של שני עדים אין בה סברא שהרי אין סיבה להניח שהם אומרים את אמת מפני שיכול להיות שבאותה מידה שהם משקרים, אלא שהתורה גזרה שצריך להאמין לשני עדים ולהכריע את הדין על פי עדותם. היוצא אם כן שכוח הנאמנות של שני עדים מקורו בגזירת הכתוב ואין בו סברא.

נעשה עכשיו חשבון כזה : נניח שעל כף המאזניים האחת מונחת עדותה של כת א' ועל כף המאזניים השנייה מונחת עדותה הסותרת של כת ב', הרי שבעצם על שתי כפות המאזניים מונחות שתי "גזירות כתוב", ועכשיו נניח על כף המאזניים השנייה את עדותה של כת ג' שהיא תומכת בעדות כת ב', כלומר הוספנו לכף המאזניים השנייה עוד גזירת כתוב, הכלל של "תרי כמאה ומאה כתרי" אומר שהתוספת הזו לא יכולה להכריע את הספק, מפני שגזירת כתוב ועוד גזירת כתוב זה בסוף רק גזירת כתוב, ואם כן מה לי אם לכף המאזניים השנייה אנחנו מוסיפים כת עדים שנאמנת מכוח גזירת הכתוב, או חזקה או רוב או מיגו שכח הנאמנות שלהם מקורו בגזירת הכתוב, אבל אם לכף המאזניים השנייה נוסיף משהוא חדש, משהוא שיש בו כוח של הוכחה ובירור, משהוא שלא היה קיים קודם, חזקה או רוב או מיגו שיש בהם סברא, אולי התוספת הזו כן יכולה להטות את כף המאזניים.

לכן אנחנו נבוא ונאמר שהאמוראים בגמרא ביבמות שנחלקו בחזקה דמעיקרא, חזקה שאין עמה סברא, נחלקו דווקא בדבר שאין בו סברא, שלמ"ד אחד נוצר ספק והחזקה פושטת אותו כמו שהיא פושטת כל ספק, ואילו למ"ד השני החזקה לא פושטת את הספק היות שהכלל תרי כמאה ומאה כתרי אומר שתוספת של גזירת כתוב לדבר שהוא כבר גזירת כתוב היא לא משמעותית, אבל בדבר שיש בו סברא אין מחלוקת וכולם מודים שהוא יכול להכריע ספק של תרי ותרי בגלל כוח ההוכחה והבירור שהוא מוסיף לטובת אחת הכיתות, תוספת שלא הייתה קיימת קודם,

נוכל לסכם ולומר : לשיטת האחרונים בדבר שאין בו סברא יש מחלוקת האם מדאורייתא הוא יכול לפשוט את הספק של תרי ותרי כפי ניתן ללמוד מן הגמרא ביבמות (לא' א'), אבל דבר שיש בו סברא לכל הדעות לא יכול להכריע ספק של תרי ותרי, ולאלו לפי דרכינו בדבר שאין בו סברא  אנחנו אומרים אותו דבר שנחלקו האמוראים שהרי זו גמרא מפורשת, אבל בדבר שאין בו סברא אנחנו אומרים ההיפך שלכל הדעות הוא יכול להכריע ספק של תרי ותרי.

 

תירוץ הקושיות שהקשינו קודם

 

לפי דרכנו נוכל ליישב את הקושיות שהקשינו קודם :

 

תירוץ לשאלה הראשונה:

שאלנו שמתוספות (כתובות כב' ב' ד"ה "הבא עליה באשם תלוי קאי") משמע שגם חזקה קמייתא של אשת איש שהיא חזקה בלי סברא יכולה לפשוט ספק של אשת איש וגם חזקת אשה דייקא ומנסבא שהיא חזקה עם סברא יכולה לפשוט את הספק, והרי לפי דרכם של האחרונים חזקה שיש עמה סברא לכל הדעות לא יכולה להכריע ספק של תרי ותרי אם כן איך החזקה אישה דייקא ומינסבא מכריעה ספק כזה ?

לפי דרכינו הדברים מיושבים :

לפי תוספות חזקת אשת איש שיש לאישה יכולה לפשוט את הספק מפני שמדובר אליבא דמי שסובר בגמרא ביבמות שחזקה דמעיקרא יכולה להכריע ספק של תרי ותרי, ואלו החזקה אישה דייקא ומינסבא לכל הדעות יכולה להכריע ספק של תרי ותרי, ולכן חזקה אחת מבטלת את חברתה, האישה נשארת במעמד של ספק אשת איש, לכן, כמו שאומרת הגמרא, כל אדם אחר חוץ ממנה עצמה והעד שמעיד שבעלה מת הוא באשם תלוי, ואלו היא והעד שמעיד שבעלה מת שלהם אין ספק, לכתחילה לא יינשאו בגלל חומרה של חכמים אבל אם נישאו לא יצאו.

 [אמנם חכמים החמירו שחזקה דמעיקרא לא תוכל לפשוט את הספק, אבל אצלינו לומר דבר כזה זו קולא לכן ברור שחכמים לא אמרו אחרת ממה שאומר דין התורה].

 

תירוץ לשאלה השניה :

שאלנו איך זה שאומר תוספות שמיגו לא יכול לפשוט ספק של תרי ותרי ואלו בגמרא משמע שהפה שאסר יכול, והרי לפי דרכם של רעק"א והשב שמעתתא והקובץ שיעורים איך יתכן שהפה שאסר שיסודו בסברא יכול לפשוט ספק של תרי ותרי, בה בשעה שמיגו שהמרכיב של הסברא הוא פחות בולט אצלו לא יכול ?

ובהקדם הדברים :

אומר הקובץ שיעורים (בבא בתרא כז') שאותם ראשונים שסוברים שמיגו דהעזה מועיל, אי אפשר לומר שהוא מועיל מצד הסברא של מה לי לשקר, שהרי פשוט שיתכן שבעל המיגו משקר ובכל זאת הוא לא טוען את הטענה הטובה יותר מפני שהוא חושש להעיז, אלא מה שמיגו דהעזה מועיל הוא מצד מה שקורא הקובץ שיעורים "כוח הטענה" – גזירת הכתוב שאומרת שצריך לתת לבעל המיגו בטענה שהוא טוען את הכוח של הטענה שיכול היה לטעון, וכיון שבטענה שיכול היה לטעון הוא נאמן לכן גם בטענה שהוא טוען בפועל הוא נאמן.

 

התוספות (בבא קמא קז' א' ד"ה "עירוב פרשיות") שואל את השאלה הבאה : הגמרא (בבא בתרא לו' א') מספרת על עיזים של ראובן שנכנסו לתוך שדהו של שמעון ואכלו שעורים קלופים, בא שמעון בעל השדה תפס את העיזים ותבע דמי שעורים יותר משיעור ערכם של העיזים, אומר אביו של שמואל שבעל השדה נאמן לתבוע עד כדי דמיהם של העיזים במיגו דאי בעי אמר לקוחים הם העיזים בידי.

וכן אומרת המשנה (כתובות טו' ב') : ראובן האומר לחברו שמעון שדה זו של אביך הייתה ולקחתיה ממנו שהוא נאמן מפני שהפה שאסר הוא הפה שהתיר, כלומר אף שעל טענה זו מצד עצמה ראובן אינו צריך להיות נאמן שהרי הוא מודה שהאבא של שמעון הוא המרא קמא של השדה וכדי להיות נאמן שהשדה שייכת עכשיו לו הוא צריך להביא שטר ראיה או עדים שהחזיק בה לפחות שלוש שנים, בכל זאת הוא נאמן בגלל הפה שאסר הוא הפה שהתיר, ואומרת הגמרא שגם אם שמעון יטען כנגד ראובן שהשדה הייתה של אביו (לראובן אין את הפה שאסר)  גם אז ראובן המחזיק בשדה יהיה נאמן במיגו דאי בעי אמר לשמעון לא הייתה של אביך מעולם, ושואל תוספות כיצד בשני המקרים האלה התובע נאמן על ידי מיגו והרי בטענות שיכול היה לטעון הוא צריך להעיז, במקרה הראשון של העיזים הוא צריך לומר לבעל העיזים שהוא קנה ממנו את העיזים אף שבעל העיזים יודע שאלו דברי שקר, או במקרה השני של השדה הוא צריך לומר לבן שהשדה לא הייתה של אביו מעולם אף שהבן יודע שאלו דברי שקר ?

ומתרץ תוספות :" לא דמי למידי דכפירה דלכפור ודאי אינו מעיז במידי דידע ביה חבריה והנהו דהתם לאו מידי דכפירה נינהו", והפני יהושע (שם ד"ה בא"ד לא דמי למידי דכפירה") והש"ך (חושן משפט פב' דיני מיגו) מנסים להבין את פשר דבריו של תוספות, ואומר הש"ך שכוונת תוספות היא שכאשר אדם בא לפטור עצמו משבועה הוא לא יכול להיות נאמן במיגו דהעזה, אבל לפטור עצמו מממון נאמין לו גם אם יש לו מיגו דהעזה, וכיון ששני המקרים שעליהם אנחנו מדברים הם עניינים ממוניים לכן אומרים מיגו אף שהוא מיגו דהעזה.

 

יוצא איפוא שתוספות סובר שמיגו דהעזה אמרינן, ואם אנחנו מחברים לכך את מה שאמר הקובץ שיעורים שמי שסובר שמיגו דהעזה מועיל צריך לסבור שיסוד נאמנות מיגו הוא לא בסברא של מה לי לשקר אלא היסוד הוא גזירת הכתוב שנותנים לבעל המיגו בטענה שהוא טוען את הנאמנות של הטענה שיכול היה לטעון, יוצא לנו שתוספות סובר שנאמנות מיגו היא מכוח גזירת הכתוב.

לעומת זו נאמנות של הפה שאסר מקורה בסברא, כמו שאומרת הגמרא (כתובות כב' א') "למה לי קרא סברא היא" דהיינו למה לי פסוק שממנו אפשר ללמוד את דין הפה שאסר הרי אני כבר יודע זאת מצד הסברא, וכמו שאומרת המשנה (בגמרא כתובות טו' ב') שרבי יהושע שלא סובר שיש נאמנות של מיגו מודה שיש נאמנות של הפה שאסר, ומסביר השיטה מקובצת (שם טז' א') שהסיבה היא מכיוון שיסוד הנאמנות בהפה שאסר הוא בסברא כפי שמסבירה הגמרא, ואילו במיגו יתכן שבעל המיגו משקר, וזה שלא טען את הטענה היותר טובה זה בגלל ששמא לא עלה בדעתו לטעון אותה, או שמא הוא מערים ביודעו שאם יטען את טענתו הנוכחית יאמינו לו בגלל המיגו, כפי שגם מסביר רש"י בכתובות.

לפי זה נוכל לתרץ את השאלה ששאלנו איך יתכן לפי תוספות שמיגו לא יכול לפשוט ספק של תרי ותרי בגלל שמקורו בסברא ואלו הפה שאסר שמרכיב הסברא שבו חזק יותר מאשר מיגו יכול לפשוט ספק של תרי ותרי כפי שמשמע מן הגמרא ?

לפי דרכינו השאלה מתורצת : תוספות מדבר אליבא דמאן דאמר בגמרא ביבמות שחזקה שאין עמה סברא לא יכולה לפשוט ספק של תרי ותרי, ולכן אומר תוספות שמיגו שמקור הנאמנות שבו הוא מכוח גזירת הכתוב ולכן אין עמו סברא לא יכול להכריע ספק של תרי ותרי בהצטרפו לאחת מכיתות העדים, אבל הפה שאסר הוא הפה שהתיר הוא דבר שיש בו סברא, ובדבר שיש בו סברא לפי דרכינו כולם מודים שיכול להכריע ספק של תרי ותרי כאשר בא לטובת אחת מכתות העדים, לכן אומרת הגמרא (כתובות יט' ב') שהפה שאסר יכול להכריע ספק של תרי ותרי.

[זמן מה אחרי השיעור ראיתי שהגרז"ן בספר "לב המשפט" (פרק כה') אומר גם הוא את הרעיון שעל פי הרמב"ם שסובר שנאמנות עדים מקורה בגזירת הכתוב אפשר לומר שחזקה שיש עמה סברא יכולה להכריע ספק של תרי ותרי היות והיא מוסיפה כוח של בירור. לפני הרבה שנים עברתי על הספר הנ"ל כך שיתכן שהרעיון שעלה במחשבתי בזמן הכנת השיעור הוא תולדה של עיון בספר הנ"ל].




חמץ בפסח – דבר שיש לו מתירין

בס"ד                                                                                                                                                                           7/10/2025      

איסור חמץ בפסח – דבר שיש לו מתירין /הרב יעקב קופר

  1. 1. רמב"ן מלחמות ה' פסחים ז: מדפי הרי"ף:  דכיון דחמץ בזמנו החמירה עליו תורה יותר משאר איסורין שהוא בכרת ועובר משום בל יראה ובל ימצא ולא בדילי אינשי מיניה החמירו ביה רבנן טפי משאר איסורין. עוד אני אומר דכיון דקיימא לן כל דבר שיש לו מתירין אפי' באלף לא בטיל אף חמץ בפסח אינו בטל לעולם.

לפי הרמב"ן: I) חמץ כה חמור שלא בטל ברוב משום שרגילים בו ולא בדלים ממנו, איסור כרת.

                   II) דבר שיש לו מתירין אפילו ב 1000 לא בטיל לכן חמץ לא יתבטל לעולם.

תערובת חמץ מותרת אחר הפסח לכן אסרו בכלשהו בפסח.

  1. 2. ב"י סימן קב:כתב המרדכי דדבר החוזר לאיסורו מאליו כגון חמץ שחוזר לשנה הבאה לאיסורו לא שייך לומר דשיל"מ.

זו גם שיטת הר"ן כל דבר שלא מותר עולמית אלא יאסר מתישהו – לא נקרא דבר שישי לו מתירין.

3. רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק טו הלכה ט: חמץ בפסח אף על פי שהוא מאיסורי תורה אינו בכללות אלו, לפי שאין התערובת אסורה לעולם שהרי לאחר הפסח תהיה כל התערובת מותרת כמו שביארנו, לפיכך אוסר בכל שהוא בין במינו בין שלא במינו.
  1. רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק א הלכה ה: חמץ שנתערב בדבר אחר תוך הפסח בין במינו בין שלא במינו הרי זה אוסר בכל שהוא, וחמץ של ישראל שעבר עליו הפסח אף על פי שהוא אסור בהנייה  אם נתערב בין במינו בין שלא במינו הרי זה מותר לאכלו אחר הפסח, שלא קנסו ואסרו אלא בחמץ עצמו אבל התערובת מותרת באכילה לאחר הפסח.

הרמב"ם כמו הרמב"ן שתערובת חמץ זהו דבר שיש לו מתירין – כמו ההסבר השני ברמב"ן.

דבר שיש לו מתירין זה גם כנגד רוב וגם לספק דרבנן.

  • חגגו שבת באולם שעל אחד הכסאות הושאר מקרן (בסיס לדבר האסור), אחד העובדים הזיז את המקרן ואסף את כל הכסאות למערום.

שבת בבוקר התלבטו אם מותר להוציא כסאות מהערימה הרי כסא אחד הוא איסור! ואם נחכה למוצא"ש כל הכסאות יהיו מותרים!!!

 

הנודע ביהודה תנינא אבן העזר לח: בחורה בעניני שידוכין והתברר שהיא מעוברת, המשודך אומר לא ממני, העלו את סכום השידוך והמשודך חוזר בו ואומר זה ממני ורוצה בשידוך.

בתחילה כשאמר שלא ממנו האמנו לו כי עד אחד נאמן באיסורין, אבל כששינה גירסא לא מאמינים לו אלא שיש תקנת חכמים שאסור לאדם לישא מעוברת או מינקת חבירו עד שהולד יהיה 24 חודש שאז התינוק נגמל מההנקה.

אם היא מעוברת ממנו – מותר לו לשאת אותה מיידית כי הוא ידאג לתינוק אבל אם לא ממנו השאלה אם מעוברת מגוי שלא צריך לחכות או מיהודי שצריך לחכות 24 חודש – זהו ספק אם להתיר לה להינשא רצו להציע פתרון שנחכה 24 חודש ואז הספק ייפתר ותהיה מותרת לכל הדעות.

ענה הנודע ביהודה  ספיקא דרבנן לקולא וביטול ברוב כאן לא נאמר כי זה דבר שיש לו מתירין! נחכה 24 חודש ואז תהיה מותרת!   ואז לא צריך לסמוך על רוב ועל ספיקא דרבנן לקולא!

ומוסיף הנודע ביהודה כל מה שהגמ' אומרת עד שיאכלנו באיסור – תאכלנו בהיתר – זה כשאתה משתמש חד פעמית – תשתמש כשמותר אבל בכסאות  זה שאתה מתיר לי מוצא"ש – לא נותן לי את השימוש בשבת! יש לו הרבה שימושים! את השימוש בשבת אתה לוקח ממני! כך גם בשידוכין אתה אוסר עליו חיי אישות יום יום – כאן לא אומרים דבר שיש לו מתירין.   לעומת ביצה שאתה תאכל פעם אחת – תאכל כשמותר!!!

רע"א חולק על הנוב"י משבר כלי באשפה שרוצה להשתמש בו לכסוי כלים אם נזרק לאשפה לפני שבת – הראה שזה לא כלי וזה מוקצה אבל אם נזרק בשבת – זה לא מוקצה.

אדם שמצא שבר כלי באשפה בשבת ומתלבט אם זרקו בשבת ומותר או לפני שבת ואסור אומר רע"א כל דבר שאפשר להשתמש בו בהיתר – אל תשתמש באיסור      חולק על הנודב"י!.

  1. תורת הבית הקצר בית ד שער א: אבל במה שאין בידו ואינן וודאי שיבא המתיר אינו בדין דבר שיש לו מתירין. ולפיכך ביצה של ספק טריפה שנתערבה באחרות אף על פי שאפשר שתטעון עוד התרנגולת ויותרו כלן או שתחיה התרנגולת שני עשר חדש אין זה כדין דבר שיש לו מתירין לפי שאין המתיר וודאי ואינו בידו ולפיכך בטלה היא כביצה טמאה שנתערבה באחרות וכן כל כיוצא בזה.                                                          

אומר הרשב"א דבר שיש לו מתירין זו חומרא שאומרים שבטוח שיבוא ההיתר- במוצא"ש – אבל כשלא בטוח אם יבוא ההיתר – לא צריך לחכות

דוגמא: ביצה של ספק טריפה שהתערבה בביצים רגילות – נחכה 12 חודש ונראה אם התרנגולת תחיה ואז זה לא טריפה אך מאחר שלא ידוע מה תהיה התוצאה אנחנו סומכים עכשיו על ביטול ברוב ולא צריך לחכות.

מקשים האחרונים על הרשב"א הרי במקרה כזה אין סיבה להמתין במקרה של ביצה שנולדה ביו"ט כרגע יש איסור מוקצה ובמוצא"ש – לא, אבל בספק טריפה – אם היא טריפה – לא צריך לחכות כי יש ביטול ברוב ואם היא לא טריפה אז בטח שהיא מותרת?!

  1.  תפארת למשה: ונ"ל לתרץ דהמחבר איירי כאן מביצה ספק טריפה שנולדה ביו"ט ג"כ וא"כ אף שתהיה התרנגולת כשרה אח"כ מ"מ הביצה אסורה היום שנולדה ביו"ט וסד"א אם אותה הביצה נתערבה ביו"ט לא תתבטל באלף משום שיש לחוש שמא תהיה התרנגולת כשרה וא"כ אין לביצה זו שום איסור רק שנולדה ביו"ט קמ"ל הואיל שאין המתיר בודאי עתיד לבוא דשמא תהיה טריפה א"כ לא מיקרי ביצה זו דשיל"מ ובטלה.

מתרץ התפארת למשה שהביצה היא ספק טריפה וגם נולדה ביו"ט: ברור שלא ממתינים 12 חודש כל הספק אם להמתין מיו"ט למוצאי יו"טכי אם לא טריפה – יש רק בעיה של נולד ביו"ט אבל אם ביחס לאיסור טריפה אתה משתמש בביטול ברוב.

  1.  שו"ת רעק"א ס' סה: נשאלתי מת"ח מופלג, באחד שאמר קונם עלי אכילת בשר נבילה זו,  ונתערבה בשוגג בשארי חתיכות במינה ולא היה ראויה  להתכבד, אם נימא דבטלה החתיכה, דבעלמא נדר לא בטל דהוי דבר שיש לו מתירין, מ"מ הכא כיון דאין לה היתר בלא ביטול גם איסור הנדר בטל, או דנימא דמכל מקום האיסור נדר דהוי דשיל"מ לא בטל.
מלתא כיוצא בזה מצינו בתשובה צמח צדק בביצת טריפה שנולדה ביו"ט דדן השואל להתיר לאוכלו ביו"ט ע"י הביטול, וכתב שם לפרש בזה דברי הרשב"א בתשובה הובא בב"י יו"ד והשיב הצ"צ לאסור כיון דעכ"פ אחר יו"ט יופקע איסור מוקצה ממנו, א"כ למה יאכלנה ביו"ט דכל מה דאפשר למעבד בהיתר עבדינן עיין שם ולזה הסכימו הפר"ח והמנחת יעקב.
ונראה ראיה לזה ממה דס"ל להרמב"ם דטעמא דחמץ בפסח לא בטל משום דהוי דשיל"מ והרי מה דמתירים לו להשהות לאחר פסח ולא מחייבין ליה לשרוף מיד משום לאו דבל יראה ועשה דתשביתו היינו ע"כ מכח הביטול דלענין בל יראה ותשביתו לא הוי דשיל"מ הרי דאף דעל תערובות זה ב' איסורים אכילה ובל יראה לא אמרינן כיון דאמרת לסמוך על הביטול לענין ב"י ותשביתו ממילא בטלה לגמרי, אלא דמ"מ מה דאפשר למיעבד בלא ביטול דהיינו האכילה עבדינן,
והדברים ק"ו דהרי כל עיקר ישל"מ דחמץ דאכילה הוא מכח הביטול לגבי בל יראה ותשביתו ואפי' הכי מקרי דשיל"מ מכל שכן בדינא דהצ"צ הנ"ל דאיסור יו"ט יהיה לו היתר אח"כ בלא ביטול דטריפה, דבלאו ביטול דטריפה יכול להשהותו לאחר יו"ט ויסתלק האיסור יו"ט , א"כ ה"נ לכאורה בנ"ד יש לאסור דאיסור נדר לא בטל.

 

רע"א מקשה מאדם שנדר על חתיכת טריפה שלא יאכל ממנה והתערבה ב1000 מצד התערובת – זה מותר ביטול ברוב אבל צריך להישאל ע"י חכם על הנדר כי זה דבר שיש לו מתירין?!

אומר רע"א כנגד התפארת למשה  שהרוב מבטל את כל האיסורים – לומד מהרמב"ם בתערובת חמץ שיש איסור אכילה ואיסור בל יראה, התערב לי חמץ בפסח אומר הרמב"ם זהו דבר שיש לו מתירין  כי אחרי הפסח הוא מותר ולכן בפסח אסור – שואל רע"א מה לגבי איסור בל יראה? למה לא נשרוף אותו?

יוצא ברמב"ם: לעניין איסור אכילה – אל תאכל אותו כי מותר לך אחרי הפסח, לעניין ביעור – אני סומך על ביטול ברוב ואז אני לא עובר על בל יראה כך גם לגבי  חתיכת הנבילה והנדר – לא צריך להשתמש במנגנון של ביטול ברוב לפני שאני הולך לחכם שיתיר את הנדר.

שיעור הרב יעקב קופר ערב פסח תשפ"ה




קים ליה בדרבה מיניה-פטור או אין כח לבי"ד-הרב צביקה

כ"ח טבת תשפ"ה

קים ליה בדרבה מיניה

האם זה פטור מהממון או אין כח להוציא

אשת איש שתובעת מפלוני 100 זוזים: 50 באתננה ו 50 בהלוואה והלה מודה רק באתנן.

אומר הקצות החושן חושן משפט פז כה:

"אמנם יראה דאם תובעת חמשין אתנן וחמשין דהלוא' אם מודה בחמשין דאתנן חייב לישבע על חמשין דהלוא' ואע"ג דחמשין דאתננה א"צ לשלם דהא קים לי' בדרב' מיני' מ"מ כיון דחייב הוא לשלם וכמו שפירש"י פ' הפועלים דף צ"א דחיוב גמור הוי עלי' אלא דהב"ד אין בידם כח לעונשו בממון כיון דנתחייב מיתה אבל אי תפסה לא מפקינן מיני' ע"ש וא"כ הוי כמודה בחיוב גמור אלא דהוי כמו אלם שאין כח ביד ב"ד לעונשו אבל מודה במקצת הוי ואין זה כמו מודה בשאר חיוב' דחייב לצאת ידי שמיים דודאי אין בו משום מודה במקצת כיון דאינו חייב בדיני אדם משום דקים ליה בדרבה מיניה חיוב גמור חייב אפי' בדיני אדם ומש"ה מהני תפיס' בזה"

דהיינו אמנם אינו חייב על האתנן משום קים ליה בדרבה מיניה[1] אבל, אומר הקצות, שאין זה פטור מהממון אלא שאין בידי בי"ד כח להוציא ואי תפשה את הממון מהני התפישה ולכן זה נחשב מודה במקצת ויהיה חייב שבועה על ה 50 דהלוואה.

 

ברמב"ם נזקי ממון פ"ט ה"ט :

היו שני השוורים הרודפין אחד גדול ואחד קטן. הניזק אומר גדול הזיק והמזיק אומר קטן הזיק, היה אחד תם ואחד מועד הניזק אומר מועד הזיק והמזיק אומר תם הזיק. המוציא מחבירו עליו הראיה.

שור תם, כידוע, משלם חצי נזק מגופו. ולפיכך הניזק אומר הגדול נגח ואז יש בו כדי לשלם את הנזק והמזיק אומר הקטן נגח ואין לך אלא דמי קטן.

ולכאורה למה אין זה מודה במקצת והמזיק יהיה חייב שבועה? [2]

ומביא הש"ך בשם הראב"ד דאין זה מודה במקצת משום שגם על השור הקטן אינו חייב דהווי מודה בקנס (פלגא נזקא קנסא).

והנה על אף שגם במודה בקנס מועילה תפישה , בכל זאת נוקט הראב"ד שאין אפשרות התפישה מועילה לעניין שיחשב כמודה במקצת.

וזה בניגוד לדברי הקצות דלעיל.

בגמ' ב"ק נג:

אמר רבא שור ואדם שדחפו לבור לענין נזקין כולן חייבין לענין ארבעה דברים ודמי ולדות אדם חייב ושור ובור פטור לענין כופר ושלשים של עבד שור חייב אדם ובור פטורים.

ושם ברש"י

אדם ובור פטורין – אדם דהא בר קטלא הוא ואי נמי לא אתרו ביה פטור מדתנא דבי חזקיה בהמניח את הכד (לעיל לה.) ובור דכתיב שור ולא אדם.

דהיינו כאשר אדם ושור דחפו לבור ומת. האדם פטור מכופר משום קלבד"מ וממילא בעל השור חייב בכל.

ושואל הקצות (סימן נו) אז למה בעל השור חייב בכל? הרי עשה יחד עם האדם . שישלם בעל השור חצי והאדם יהיה פטור משום קלבד"ם.

ומתרץ – כאשר 2 עשו נזק, אין זה שכ"א חייב מחצית אלא כ"א חייב בכל הנזק, אלא שהגביה מתחלקת בין שניהם. אבל כאשר אין מי שיתחלק , בעל השור משלם הכל לבדו.

במשנה מכות א' א':

…מעידין אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה או בן חלוצה אין אומרים יעשה זה בן גרושה או בן חלוצה תחתיו אלא לוקה ארבעים…

דהיינו משום שאי אפשר לקיים בו כאשר זמם, לוקה.

 

כאשר עדים זוממים מעידים על אשה נשואה שזינתה נהרגים ואינם משלמים את הכתובה שרצו להפסידה משום קלבד"מ.

שואל הריטב"א אם כן, גם כאן אין "כאשר זמם" שהרי הם רצו גם להרוג וגם להפסיד כתובה ואילו הם רק נהרגים!?

ועונה : דין קלבד"ם זה כאילו שילם.

סיכום השיטות:

קצוח החושן: אשת איש שתובעת 50 ומודה לה ב 30 – זה מודה במקצת ותפיסה תועיל.

הראב"ד: שור גדול או קטן שהזיקו והמזיק מודה בחלקו בנזק – זה לא מודה במקצת אע"פ שעוזר תפיסה.

קצות נוסף: שור ואדם שדחפו אדם לבור והרגוהו רק בעל השור משלם את כל הכופר כי לאדם יש פטור של קלב"מ.

ריטב"א: כאשר זמם ולא משלם כתובתה?   ועונה: קים ליה-רואים כאילו שילם.

ו' שבט תשפ"ה

מתירוץ הריטב"א משמע שלא כדברי הקצות דלעיל שהרי אם זה כאילו שילם אז מדוע בעל השור צריך לשלם הכל הרי האדם "כאילו" שילם את חלקו בנזק ?

מסביר ר' שמואל:

יש הבדל בין קלבד"ם במזיד לקלבד"ם בשוגג

במזיד כאשר המיתה מבוצעת אין בכלל חוב ואי תפש מפקינן.

אבל בשוגג או בזמן הזה, כאשר המיתה לא מבוצעת , יש חוב אלא שבי"ד לא מוציאים.

בגמ' ב"ק ד.

לא ראי השור שמשלם את הכופר כראי האדם שאין משלם את הכופר 

דהיינו לא ניתן ללמוד אדם המזיק משור שכן שור חמור שחייב בכופר

ושואל תוס ד"ה כראי, למה זה נחשב חומרא הרי מה שלא משלם כופר זה משום קלבד"ם ועונה שבשוגג נמי  פטור למרות שלא נהרג:

"כראי אדם שאין משלם את הכופר". הקשה ריב"א מאי חומרא היא זו האי דאין משלם את הכופר משום דקים ליה בדרבה מיניה ותירץ דשוגג נמי פטור מדתנא דבי חזקיה

ושואלים המהרש"א והמהר"ם מה תוס' הוסיף בתירוצו הרי גם בשוגג מה שפטור זה רק משום קלבד"ם ומה שונה לעניין זה שוגג ממזיד?

ר' אלחנן מביא בשם הש"ך שתפישה לא מועילה במקום מזיד. "היכא דעבדינן החומרא" – דהיינו בוצע העונש החמור החמור, הרי זה כאילו שילם ולכן לא תועיל תפישה של הניזק.

רק בשוגג, מקום שלא נענש בעונש החמור, תועיל תפישה.

לפ"ז מובנים דברי התוס' – במזיד מה שלא משלם כופר באדם זה לא חומרא שהרי זה כאילו שילם.

אבל בשוגג יש עדיין חיוב, אלא שלא מבצעים אותו, וא"כ זו קולא שלא משלם את הכופר.

ואלו הם גם הדברים שהבאנו לעייל בר' שמואל.

ולפ"ז צריך להסביר גם את המקרים שהבאנו בשיעור לעיל:

  • בעדים זוממים שהעידו על אשה שזינתה והוזמו. מדובר במזיד ולכן אומר הריטב"א שזה כאילו שילמו.
  • בקצות באישה שתובעת 50 בהלוואה ו 50 באתננה. מדובר בזמן הזה שאין מיתה על הזנות, ולכן באמת מועלה תפישה ולבגלל זה לפי הקצות יש גם מודה במקצת שאפשרות התפישה נחשבת כהודאה בממון.
  • בשור ואדם שדפו לבור. מדובר שם, כפי שמביא רש"י שלא התרו בו ואין קטלא על ההריגה ולכן האדם לא נחשב כאילו שילם, ומה שהשור חייב על הכל הוא לפי חידוש הקצות שכל מזיק חייב בכל הנזק.

ראיה לדבר:

ב"ק כו.

ויהא אדם חייב בכופר מק"ו ומה שור שאינו חייב בארבעה דברים חייב בכופר אדם שחייב בארבעה דברים אינו דין שיהא חייב בכופר אמר קרא (שמות כא, ל) ככל אשר יושת עליו עליו ולא על אדם

ושם ברש"י:

ויהא אדם חייב בכופר – כגון במזיד ולא אתרו ביה דליתיה בר קטלא ולא בר גלות:

דהיינו לפי דבר רש"י שאלת הגמ' לחייב את בכופר היא במקום שלא היתה התראה ואין קטלא.

ושואל הרשב"א מה ההבדל? מדוע שזה יהיה שונה ממקום שהתרו בו, הרי יש קלבד"ם (לתנא דבי חזקיה) בשני העניינים?

ולפי מה שהסביר ר' שמואל לעיל הדברים מובנים.

במזיד זה נחשב כאילו שילם ואין חיוב ממון כלל. כאן הגמ' לא חשבה ללמוד שיהיה חייב בכופר.

אבל בשוגג שאין זה כאילו שילם והחיוב עדיין נשאר רצתה הגמ' לחייב בכופר מק"ו משור.

למה באמת במזיד זה כאילו שילם?

ר' שמואל: אין הבדל בין להוציא ממול מהאדם או להוציא את האדם מהממון, וכאשר הורגים אותו זה כאילו  גם לקחו את הממון.

ר' אלחנן: מסביר באופן קצת שונה ויותר "פשוט". כאשר מבצעים את העונש "הגדול" זה מגלם בתוכו גם את העונש "הקטן".

והדברים טעונים עוד הבנה , לכשירחיב

[1] משום תנא דבי חזקיה דגם חייבי מיתה שוגגים פטורים.

[2] ניתן היה לומר שאין מחלוקת על החוב אלא רק על יכולת הגביה ולכן אין זה מודה במקצת.

שיעור הרב צביקה פרוינדליך

ערך וסיכם: עו"ד משה פריי




שליחות להמיר בהמה – ר' יעקב ישורון

השיעור מוקדש לע"נ אבינו מורנו זימל שמעון בן צבי יהודה – יום השנה : טז' אדר ב'
                                                      השיעור נמסר – שבת פרשת "כי תשא" יח' אדר תשפ"ג.
                                                      השיעור נמסר גם בבית הכנסת ע"ג ו' טבת תשפ"ה.

                                                                      שליחות בהמרת קורבן / ר' יעקב ישורון

את עניין השליחות ניתן לחלק לשלוש קבוצות של מקרים :

1)
קבוצת המקרים שהדין בהם הוא דין בבעלים כלומר שבעל הדבר בעצמו צריך לעשות את הדבר, כמו קידושין גירושין וקניינים, אלא שהתורה חידשה את הדין של "שלוחו של אדם כמותו" שאומר שפעולת השליח נחשבת כפעולת הבעלים. במקרה בהם לא בעל הדבר ולא השליח עושים את המעשה, המעשה הופך להיות חסר משמעות וכאלו לא נעשה.

2)
קבוצת המקרים שהדין בהם הוא דין בבעלים אבל לא נתחדש בהם החידוש של "שלוחו של אדם כמותו", כמו בחליצה – "וקראו לו" ולא שלוחם (יבמות קא' ב'), בעגלה ערופה – "ויצאו" הן ולא שלוחיהן (סוטה מה' א'), בסמיכת קרבן – "וסמך ידו" ולא יד שלוחו (מנחות צג' ב') , בהפרת נדרי אישה על ידי בעלה לפי רבי יאשיה "אישה יקימנו ואישה יפרנו" – אישה ולא השליח. (נדרים עב' ב'), כפי שמביא תוספות ביבמות (קא' ב' ד"ה "וקראו לו"). במקרים בהם לא בעל הדבר עושה את המעשה, המעשה הופך להיות חסר משמעות וכאלו לא נעשה.

3)
קבוצת המקרים שאין בהם דין בבעלים ומספיק שהמעשה יעשה ולא חשוב על ידי מי. במקרים האלו לא אכפת לנו מי עשה את המעשה כיוון שמה שחשוב זה שהמעשה בסופו של דבר נעשה, או במילים אחרות לא הפעולה חשובה אלא המצב. להלן ארבעה מיקרים :

מקרה א' : המשנה בגיטין (כב' ב') אומרת שחרש שוטה וקטן כשרים לכתוב את הגט. ושואלת הגמרא (שם) הרי הם אינם בני דעת ואם כן איך יוכלו לכתוב את הגט לשמה, ומתרצת הגמרא שמדובר באופן כזה שגדול עומד על גבם ומלמד אותם לכתוב לשמה.
שואל תוספות (שם ד"ה "והא לאו בני דעה נינהו") : גדול עומד על גביו פוטר את בעיית הלשמה, אבל עדיין קשה איך הם יכולים לכתוב את הגט בשליחותו של הבעל והרי הם אינם בני שליחות ?
ומתרץ תוספות "וי"ל דלא בעינן שליחות בכתיבה דוכתב לאו אבעל קאי אלא אסופר", כלומר כיון שהתורה לא מצווה דווקא את הבעל לכתוב את הגט, כל אחד יכול לכתוב אותו ולכן אין צורך במינוי שליח על יד הבעל.

מקרה ב' : אדם ששוכר אומן גוי להתקין לו מעקה בגגו, אף שאין שליחות לגוי והפעולה לא מתייחסת לבעל הגג מכל מקום המצווה קוימה, מפני שהתורה לא מצווה לעשות מעקה אלא רק שיהיה קיים מעקה, ואם יש מעקה אז קוימה המצווה ולא חשוב איך הוא נעשה (מחנה אפרים הלכות שלוחין ושותפין סימן יא').

מקרה ג' : יכול אדם לטבול כלי על ידי גוי למרות שאין שליחות לגוי, מפני שאין מצווה לטבול את הכלי אלא יש מצווה שהכלי יהיה טבול (רשב"א לפי המחנה אפרים הלכות שלוחין ושותפין סימן יא).

מקרה ד' : אומר נתיבות המשפט (רמ"ד ס"ק א') "אבל נותן ששלח מתנה לאחד ואמר לאחד שיוליכנה לפלוני ויחזיק בו ויהיה שלו אפילו ע"י מי שאינו בר שליחות כשהגיע ליד המקבל קני בחצרו או במשיכתו", שהרי יש כבר גילוי מילתא שהנותן רוצה לתת את המתנה והשליח עושה מעשה קוף בעלמא שמוליך את המתנה למקבל והמקבל הוא זה שעושה את פעולת הקניין, כלומר אין שום פעולה שעושה הנותן שצריך הוא לעשות בעצמו וכתוצאה מכך לא צריך למנות שליח אם רוצה שמישהו אחר יעשה זאת בשבילו.

במקרים בהם האדם עצמו צריך לעשות את הפעולה בדרך כלל קיים הכלל של "שלוחו של אדם כמותו" למעט מקרים יוצאי דופן כמו שראינו קודם.
בדבר שהוא עבירה המצב הוא הפוך : בדרך כלל אנחנו אומרים "אין שליחות לדבר עבירה" למעט כמה מקרים יוצאי דופן כמו : מעילה (קידושין מב' ב'), שליחת יד בפיקדון (קידושין מב' ב'), טביחה ומכירה (קידושין מג' א'), השליח עושה את השליחות בעל כורחו (בבא מציעא י' ב'), השליח לא בר חיובא (בבא מציעא י' ב') שבהם אנחנו אומרים שיש שליחות למרות שיש עבירה.

שליחות בהמרת קורבן

והנה בירושלמי (קידושין פרק ב') מובא : "ואם המר ימירנו יפר יפירנו הוינן סברין מימר שלוחו של אדם כמותו אלא שמיעט הכתוב". אומר הירושלמי שבשני מקרים, במקרה של המרת קורבן ובמקרה של הפרת נדר של אישה על ידי בעלה, היינו סבורים לומר ששלוחו של אדם כמותו, אלא שיש מיעוט בפסוק שאומר שאין הדבר כך.

המקרה של  הפרת נדרים מופיע גם בבבלי (נדרים עב' ב') כפי שראינו קודם בדברי רבי יאשיה, אלא שהירושלמי מוסיף גם את המקרה של המרת קורבן – "המר ימירנו" הוא ולא השליח.

שואל המנחת ברוך (אמרי חיים סימן ב') את השאלה הבאה : בשביל מה התורה צריכה למעט שליחות בהמרת קרבן באמצעות המילים "המר ימירנו", הרי גם בלא זה אנחנו יודעים שאין שליחות מפני שהמרה של קורבן זו עבירה, זהו איסור לאו של "לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב" (ויקרא כז' י'), והרי אין שליחות לדבר עבירה ? המנחת ברוך כותב שהוא מתייחס לכל העניין בספרו מנחת ברוך חלק אמרי בינה. ספרו זה של המנחת ברוך איננו בנמצא תחת ידי ואיני יודע מה כותב המנחת ברוך בעניין, אבל ננסה לתרץ בעצמינו את הקושיה.

ננסה בע"ה לומר חמישה תירוצים כדי ליישב את קושיית המנחת ברוך.

הגמרא (בבא מציעא י' ב') מביאה את הדעה שחצירו של אדם קונה לו מצד שליחות, ושואלת הגמרא את השאלה הבאה : הפסוק (שמות כב' ג') אומר "אם המצא תמצא בידו הגנבה משור עד חמור עד שה חיים שנים ישלם", ואומרת הברייתא שמהייתור "המצא תמצא" אנחנו לומדים שלא רק במקרה שהגנבה נמצאת בידו של הגנב הוא משלם כפל אלא גם אם היא נמצאת בחצירו או בקרפיפו. ושואלת הגמרא אם חצירו של אדם קונה לו מצד שליחות איך יכול להיות שבמקרה שהגניבה נמצאת בחצירו הוא צריך לשלם כפל והרי אין שליח לדבר עבירה ? ומתרצת הגמרא שני תירוצים :

  • היכן אומרים שאין שליח לדבר עבירה היכן שהשליח בר חיובא אבל בחצר כיון שאינה ברת חיובא יש שליחות גם לדבר עבירה.
  • היכן אומרים שאין שליח לדבר עבירה היכן שהשליח "אי בעי עביד אי בעי לא עביד" אבל חצר כיון שבעל כורחה עושה את השליחות יש בה שליחות גם לדבר עבירה.

שני התירוצים אומרים אם כן שחצר באמת נחשבת כשלוחה של בעל החצר ולמרות הכל יש שליחות גם לדבר עבירה בגלל שחצר אינה ברת חיובא או בגלל שלחצר אין את חופש הבחירה והיא עושה את השליחות הזו שיש בה עבירה על כורחה.
ומסביר רש"י את הסברא : בדרך כלל אין שליחות לדבר עבירה והמעשה לא מתייחס למשלח בגלל העובדה שהמשלח יכול לטעון "דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין", דהיינו שיכול לטעון המשלח שאני לא אשם שהרי השליח היה צריך לשמוע בקולו של ה' ולא בקולי, אבל אם השליח אינו בר חיובא או שהוא איננו במצב של "אי בעי עביד אי בעי לא עביד" דהיינו שהוא עושה את הדברים בעל כורחו, בכל אחד משני המקרים האלה הסברא של "דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין" הופכת להיות לא רלוונטית ולכן במקרים אלו יש שליחות גם לדבר עבירה.

ואומרת הגמרא שתי נפקא מינות בין שני התירוצים שאמרנו והראשונה שבהם היא זו :
כהן שאמר לישראל צא וקדש לי אישה גרושה – למאן דאמר שאם השליח אינו בר חיובא יש שליחות לדבר עבירה – במקרה הזה יש שליחות מפני שלישראל מותר לקדש אישה גרושה, אבל למאן דאמר שאם השליח עושה את הדברים בעל כורחו אז יש שליחות לדבר עבירה, כאן כיון שהשליח כן יכול לבחור אם לעשות את השליחות ולקדש את האישה או לא לעשות אותה אין שליחות לדבר עבירה.

בגמרא בבבא מציעא שם שואל תוספות (ד"ה "דאמר לישראל קדש לי אשה גרושה") שלכאורה לא מובנת נפקא מינה זו, שהרי לפי רבא כהן שקידש גרושה לא לוקה על עצם הקידושין אלא על הבעילה שבאה אחר כך, ואם כן בין לפי הדעה שממנה יוצא שאין שליחות הכהן לא ילקה מפני שהמעשה לא מתייחס אליו, ובין לדעה שממנה יוצא שיש שליחות והמעשה מתייחס לכהן, הוא לא ילקה מפני שהוא עדיין לא בעל ?

מתרץ תוספות שני תירוצים :

  • אם הכהן יבעל אחר כך הוא ילקה אף על הקידושין ולכן קיימת נפקא מינה : לפי הדעה שאין שליחות הוא לא ילקה על הקידושין אפילו אחרי הבעילה מפני שמעשה הקידושין לא מתייחס אליו, ואלו לפי הדעה שיש שליחות במקרה זה אחרי הבעילה הכהן ילקה אף על הקידושין.
  • לדעה שאומרת שיש שליחות חלים הקידושין והגרושה מקודשת לכהן, ולדעה שאומרת שאין שליחות הם אינם חלים.

ומדייקים האחרונים מכך שאם הנפקא מינה השניה מדברת על חלות או אי חלות הקידושין, זה אומר שלנפקא מינה הראשונה הקידושין חלין בכל מקרה, וההבדל יהיה האם יש או אין עונש על המשלח : לדעה שיש שליחות יש עונש מלקות על המשלח ואלו לדעה שאין שליחות אין עליו עונש.

תירוץ ראשון :

לפי זה נוכל לתרץ את קושייתו של המנחת ברוך : שאל המנחת ברוך מדוע לפי הירושלמי התורה צריכה למעט דין שליחות במקרה של המרת קורבן הרי בכל מקרה זו שליחות לדבר עבירה ואין שליחות לדבר עבירה ?
ונוכל להסביר שהירושלמי סובר כמו הדעה הראשונה בתוספות שגם במקרה שאין שליחות לדבר עבירה למרות זאת המעשה קיים, והעובדה שאין שליחות באה לידי ביטוי רק בכך שאין עונש על המשלח, ולכן אילו התורה לא הייתה ממעטת דין שליחות במקרה של המרת קורבן והינו עושים רק את החשבון של "אין שליח לדבר עבירה" היה יוצא שאין על בעל הקורבן עונש אבל מעשה ההמרה היה קיים והיה מתקיים "והיה הוא ותמורתו יהיה קודש" דהיינו שבהמת ההקדש הייתה נשארת בהמת הקדש
ובהמת התמורה הייתה הופכת גם היא לבהמת הקדש, לכן באה התורה וממעטת את התמורה מדין שליחות לומר לנו שאין משמעות למעשה ההמרה וכאילו לא נעשה, ולכן בהמת ההקדש נשארת בהמת הקדש ובהמת התמורה גם היא נשארת כשהייתה בהמת חולין.

בתירוצים הבאים אנחנו מנסים ליישב את קושיית המנחת ברוך גם לפי שיטתו השנייה של תוספות (בבא מציעא י' ב' ד"ה "דאמר לישראל קדש לי אשה גרושה") שאומרת שכאשר אין שליחות לדבר עבירה המעשה לא קיים. לפי שיטה זו כמובן שבה ונעורה השאלה מדוע התורה צריכה למעט שליחות בהמרת קורבן והרי אין שליחות לדבר עבירה, שהרי בשני המקרים אנחנו מקבלים את אותה תוצאה שהמעשה שבשבילו נשלח השליח כאלו לא נעשה.

תירוץ שני :

המשנה בבבא קמא (ע' א') אומרת שאם ראובן אומר לשמעון הכהן לך לחצירו של לוי וקח משם בהמה עבור פדיון בני הבכור, או שאם ראובן אומר לשמעון בעל חובו לך לחצירו של לוי וקח משם בהמה כפירעון חובי, והאמת היא שהשור לא שייך לראובן אלא שהוא מתכוון לגנוב אותו, אזי אם השור מת לפני ששמעון הגביה אותו או הוציאו מרשותו של לוי במקרה כזה ראובן פטור מפני שהבהמה לא יצאה עדיין מרשות בעליה, אבל אם שמעון הגביה את הבהמה או הוציאו מרשות לוי ואחר כך מתה הבהמה ראובן חייב, ושואל תוספות (בבא מציעא י' ב' ד"ה "אי בעי לא עביד") מדוע ראובן הגנב חייב הרי אין שליחות לדבר עבירה ? ומתרץ תוספות " וי"ל כיון שאין השומר יודע שהוא גנוב הוה ליה כחצר דבעל כרחו מותיב ביה", דהיינו מדובר באופן כזה ששמעון השליח חושב שהשור שייך לראובן המשלח ובתור שכזה הוא נחשב כעושה את הדבר בעל כורחו, שהרי כיון שהוא חושב שהדבר מותר אין לו את האפשרות להחליט אם לבחור ברע ולעשות את הפעולה או לבחור בטוב ולא לעשות אותה, ואומר קצות החושן (שמח' ס"ק ד') שרואים אם כן לפי תוספות שבמקרה שהשליח הוא שוגג יש שליחות לדבר עבירה.

קצות החושן עצמו סובר שבמקרה שהשליח הוא שוגג אין שליחות לדבר עבירה והוא מוכיח זאת מהגמרא בבבא קמא (לב' ב').
הגמרא שם אומרת שאם שליח בית הדין המלקה אדם שחייב מלקות הוסיף בטעות רצועה אחת הוא גולה. והגמרא במסקנה מסבירה שמי שטעה זה אותו דיין בבית הדין שמונה את מספר המלקות, והוספה של רצועה אחת הכוונה הוספה של הכאה אחת כתוצאה מטעות במניין המלקות, והרי הטועה הוא בית הדין מכיוון שאחד מהדיינים הוא המונה את מספר המלקות, ושליח בית הדין רק עשה את שליחותו והיכה הכאה נוספת בשוגג, ובכל זאת שליח בית הדין הוא הגולה ולא בית הדין – ראיה מכאן שגם כאשר השליח הוא שוגג אין שליחות לדבר עבירה והפעולה אינה מתייחסת למשלח.

לפי זה נוכל לתרץ את קושייתו של המנחת ברוך : שאל המנחת ברוך מדוע התורה צריכה למעט דין שליחות במקרה של המרת קורבן הרי בכל מקרה זו שליחות לדבר עבירה ואין שליחות לדבר עבירה ?
ונוכל להסביר שאת הפסוק צריכים עבור המקרה בו ראובן שולח את שמעון להמיר את בהמתו ושמעון השליח לא יודע שיש איסור להמיר בהמה בבהמה, כלומר מדובר באופן כזה ששמעון השליח הוא שוגג, והרי לפי תוספות במקרה כזה יש שליחות ומעשה ההמרה קיים, ולכן אילו היינו עושים את החשבון של שליחות לדבר עבירה היה יוצא לנו שמעשה ההמרה חל ובהמת ההקדש הייתה נשארת בהמת הקדש ובהמת התמורה גם היא הייתה הופכת לבהמת הקדש ובנוסף המשלח היה לוקה , לכן צריכה התורה לומר שאין שליחות בהמרת קורבן כדי להגיד לנו שאין שום משמעות למעשה ההמרה ובהמת ההקדש נשארת בקדושתה ובהמת התמורה גם היא נשארת בהמת חולין והמשלח כמובן אינו לוקה.

תירוץ שלישי :

בגמרא בגיטין (סד' ב') מסכימים רב יהודה ושמואל שבדעת אחרת מקנה (תוספות שם ד"ה שאני שיתופי מבואות דרבנן") קטן שהגיע לדרגת הבנה של "חפץ ומחזירו לאחר שעה" יכול לזכות לעצמו, והם נחלקים בשאלה אם יכול לזכות לאחרים או לא, ומקשה הגמרא לשמואל (אליבא דרב חסדא) שאומר שאינו יכול לזכות לאחרים מן הברייתא הבאה : הברייתא אומרת שאדם שרוצה לשתף את בני המבוי כדי שיתאפשר טלטול מן החצרות הפונות למבוי לתוך המבוי, מניח חבית ואומר הרי זה לכל בני המבוי ומזכה לבני המבוי על ידי אחרים. בין היתר מזכירה הגמרא שאפשר לעשות את הזיכוי הזה על ידי שפחתו העברייה. ושואלת הגמרא : אותה שפחה אם כבר הביאה שתי שערות מה היא עושה אצלו והלא שפחה עברייה יוצאת בסימנים, אלא שעל כורחנו צריך לומר שמדובר בשפחה שעדיין לא הביאה שערות ובכל זאת אומרת הברייתא שהיא זוכה לאחרים, קשה מכאן לדעת שמואל שאומר שקטן לא יכול לזכות לאחרים.
מתרצת הגמרא : שאני שיתופי מבואות שכיון שהם מדרבנן "הם אמרו והם אמרו" – הם אמרו לעשות שיתופי מבואות והם אמרו שקטן יכול לזכות בשיתופי מבואות לאחרים, אבל מן התורה לא מועילה זכית קטן לאחרים.

שואל תוספות שם (ד"ה שאני שיתופי מבואות דרבנן") : מכאן משמע שלרב יהודה שחולק על שמואל קטן זוכה לאחרים מן התורה, והרי זכיה היא מטעם שליחות ואין שליחות לקטן ? ומתרץ תוספות : שליחות לומדים מתרומה ("כן תרימו גם אתם" – גם אתם לרבות את השליח), ולכן קטן שאין לו שום שייכות לעניין הפרשת תרומות ומעשרות ממועט מדין שליחות ("כן תרימו גם אתם" – מה אתם לדעתכם אף שלוחכם לדעתכם למעט קטן שאין בו דעת), אבל בזכייה כיון שיש לו שייכות לזה שהרי בדעת אחרת מקנה לכל הדעות הוא זוכה לעצמו, לכן הוא איננו ממועט מדין שליחות ויכול לזכות לאחרים.

גם מרש"י ניתן להראות את אותו יסוד שהעובדה שאדם יכול להיעשות שליח תלויה בשאלה אם הוא שייך או לא שייך לעניין שבשבילו הוא נשלח : רש"י (בבא מציעא עא' ב') ד"ה "קטן לית ליה שליחות" כותב : "דכי כתב שליחות בגדול כתב בראוי לתרום
שיהא הקדשו הקדש ודיבורו חל דגבי הקדשות ונדרים איש כתיב וגבי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו וגו'", כלומר כיון ששליחות לומדים בין היתר מתרומת מעשר – "אמר קרא אתם גם אתם ('כן תרימו גם אתם') לרבות את השליח" (קידושין מא' ב'), ותרומה נאמרה בגדול בראוי לתרום ("מאת כל איש אשר ידבנו לבו").

הגמרא בגיטין (סה' א') אומרת : אמר רבא ג' מדות בקטן … הגיעו לעונת נדרים (מופלא סמוך לאיש – בין גיל שתים עשרה לגיל שלוש עשרה בקטן ובין גיל אחד עשרה לגיל שתים עשרה בקטנה) נדריהן נדר והקדשן הקדש.

לפי היסוד של תוספות שבדבר שיש לו בו שייכות קטן יכול להתמנות לשליח, יוצא לנו שקטן מופלא סמוך לאיש יכול להיעשות שליח להקדיש בהמה.

לפי זה נוכל לתרץ את קושייתו של המנחת ברוך : שאל המנחת ברוך מדוע התורה צריכה למעט דין שליחות במקרה של המרת קורבן הרי בכל מקרה זו שליחות לדבר עבירה ואין שליחות לדבר עבירה ?
ונוכל להסביר שאת הפסוק צריכים עבור המקרה בו ראובן בעל הקורבן מינה כשליח את שמעון בן השתי עשרה וחצי להמיר עבורו קורבן.
מצד אחד ניתן למנות את שמעון לשליח בגלל שהוא מופלא סמוך לאיש ובתור שכזה הוא יכול להיעשות שליח להמיר קורבן שהרי המרת קורבן פירושה הקדשה של קרבן התמורה, מאידך הוא שליח כזה שהוא לא בר חיובא – כקטן הוא פטור מן המצוות, וכמו שלמדנו קודם (בבא מציעא י' ב') שבמקרה שהשליח אינו בר חיובא יש שליחות גם לדבר עבירה, אם כן אלמלא המיעוט בפסוק, אם היינו עושים רק את החשבון של שליחות לדבר עבירה, היינו אומרים שהשליחות היא שליחות ובהמת ההקדש נשארת בהמת הקדש ובהמת החולין הופכת להיות בהמת הקדש ("והיה הוא ותמורתו יהיה קדש") והמשלח לוקה, לכן התורה צריכה למעט בהמרת קורבן דין שליחות – "ואם המיר ימירנו" הוא ולא השליח, כדי לומר לנו שבממיר קרבן אין דין שליחות, ומעשה ההמרה שנעשה על ידי השליח הוא כמאן דליתא כאילו לא נעשה, דהיינו שבהמת ההקדש נשארת בהמת הקדש ובהמת התמורה נשארת בהמת חולין והמשלח אינו לוקה.

תירוץ רביעי :

כותב הנמוקי יוסף (בבא מציעא י' ב') : "אמר המחבר ונראה דקטן שאין לו יד כלל כגון שאין מבחין בין צרור לאגוז (גיטין סד',ב') הוי כחצר לחייב שולחו דהא לא שייך למימר ביה אי בעי לא עביד עד כאן".
ושואל הש"ך (קפב' ס"ק א') – דברי הנמוקי יוסף לא ברורים שהרי נכון שלקטן אין דעת ולכן הוא נחשב כעושה את השליחות בעל כורחו, אבל איך אפשר לומר שבגלל זה תהיה שליחות לדבר עבירה והלא אין כלל שליחות לקטן ("כן תרימו גם אתם" – מה אתם לדעתכם אף שלוחכם לדעתכם).

נתיבות המשפט (קפב' ס"ק א') מביא את שאלתו זו של הש"ך, ושואל שאלה נוספת :
המשנה במעילה (כא' א') אומרת שאם בעל הבית שלח פרוטה של הקדש בידי חרש או שוטה או קטן אם עשו את שליחותו בעל הבית מעל, אבל אם לא עשו את שליחותו במקרה זה בעל הבית לא מעל כיון שלא נעשתה שליחותו, החרש או השוטה או הקטן גם כן לא מעלו מכיוון שאינם בני דעה, והחנווני הוא זה שימעל כאשר יקנה בפרוטה דבר מה מפני שאז הוא יוציא אותה מרשות ההקדש לרשות חולין.
ושואלת שם הגמרא מדוע אם עשו שליחותו של בעל הבית בעל הבית מעל והרי אין שליחות לחרש שוטה וקטן ?
ומתרצת הגמרא "עשאום כמעטן של זיתים", כלומר יש שני שלבים בתהליך סחיטת השמן מן הזיתים : בשלב הראשון הזיתים נמצאים בכלי שנקרא קופה, בשלב הזה עדיין אין רצון להתחיל בתהליך סחיטת הזיתים לכן כל סחיטה לא רצונית של שמן מתוך הזיתים איננה נוחה לבעל הבית והרי בעינן "כי יותן דומיא דכי יתן" – מה יתן דניחא ליה אף יותן דניחא ליה, ולכן השמן הנסחט לא מכשיר את הזיתים לקבל טומאה, אבל כאשר ישנה סחיטה לא רצונית של שמן בשלב השני, דהיינו בשלב שבו הזיתים כבר נמצאים בתוך המעטן, דהיינו באותו כלי שבו מתחיל תהליך סחיטת השמן, שם הסחיטה נוחה לבעל הבית ולכן השמן הנסחט מכשיר את הזיתים לקבל טומאה. ואומרת הגמרא שכמו שמעטן הוא שלוחו של בעל בעל בית הבד לעשות את הדבר שנח לו לבעל בית הבד ולכן הזיתים מוכשרים לקבל טומאה אף שאין במעטן דעת, אותו דבר ביחס לקטן אף שאין בו דעת הוא נעשה שלוחו של בעל הבית למעול. במילים אחרות הגמרא שאלה איך הקטן נעשה שלוחו של בעל הבית למעול והרי אין שליחות לקטן ומתרצת שאין הכי נמי אף שהוא קטן הוא יכול להיעשות שליח. ונשאלת גם פה השאלה סוף סוף הרי אין שליחות לחרש שוטה וקטן ?

מכח קושיות אלו ועוד אומר הנתיבות את היסוד הבא : באותם מקרים יוצאי דופן שבהם יש שליחות לדבר עבירה אנחנו לא לומדים את דין השליחות מהפסוק בתרומת מעשר "כן תרימו גם אתם" כפי שלומדים דין שליחות בדבר שאינו עבירה, אלא כל מקרה בו יש שליחות לדבר עבירה נלמד מפסוק אחר, כמו למשל מעילה שדין שליחות בה נלמד בגזירה שווה חטא חטא מתרומה (קידושין מב' ב'), או טביחה ומכירה שלומדים מן הפסוק "וטבחו ומכרו" – מה מכירה על ידי אחר אף טביחה על ידי אחר (קידושין מג' א'), או שליחות יד בפיקדון שלומדים מן הפסוק "על כל דבר פשע" (קידושין מב' ב'), או מחצר שיש שליחות לדבר עבירה במקרים בהם השליח לאו בר חיובא או שהוא עושה את הדברים בעל כורחו (בבא מציעא י' ב'),  וכיון שכך אנחנו

לא ממעטים גוי וקטן מדין שליחות במקרים האלה, הואיל והמיעוט של גוי או קטן מדין שליחות נלמד בשליחות רגילה מן המילים בפסוק "כן תרימו גם אתם" – "מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית" בגוי (קידושין מא' ב'), ו"מה אתם לדעתכם אף שלוחכם לדעתכם" בקטן (בבא מציעא כב' א'), ולא מפסוקים או סברות שקשורים בשליחות לדבר עבירה.

ואומר נתיבות המשפט שלפי זה מובנים שני המקרים שהובאו למעלה ושבהם יש שליחות גם לקטן היות ואותם מקרים קשורים לשליחות בדבר עבירה.

לפי זה נוכל לתרץ את קושייתו של המנחת ברוך : שאל המנחת ברוך מדוע התורה צריכה למעט דין שליחות במקרה של המרת קורבן הרי בכל מקרה זו שליחות לדבר עבירה ואין שליחות לדבר עבירה, ונוכל להסביר שאת הפסוק צריכים עבור המקרה בו בעל הקורבן מינה כשליח גוי להמיר את קורבנו, שאז אם היינו עושים את החשבון של שליחות לדבר עבירה היינו מגיעים למסקנה שהשליחות חלה ובהמת ההקדש נשארת בהמת הקדש ובהמת החולין הופכת להיות בהמת הקדש ("והיה הוא ותמורתו יהיה קדש") ובעל הקרבן המשלח לוקה, לכן התורה צריכה למעט דין שליחות בהמרה – "ואם המיר ימירנו" הוא ולא השליח, כדי לומר שמעשה ההמרה שנעשה על ידי השליח הגוי הוא כמאן דליתא וכאילו לא נעשה, דהיינו שבהמת ההקדש נשארת בהמת הקדש ובהמת התמורה נשארת בהמת חולין והמשלח אינו לוקה.

אם כן תרצנו ארבעה תירוצים בהם אנחנו רואים ששתי האפשרויות – האפשרות שאין שליחות בהמרת קורבן בגלל שאין שליחות לדבר עבירה והאפשרות שאין שליחות בגלל שהתורה ממעטת דין שליחות בהמרת קורבן, אינן מובילות לתוצאה זהה.

  • בשליחות לדבר עבירה המעשה קיים אלא שרק אין למשלח עונש.
  • בשליחות לדבר עבירה המעשה לא קיים ומדובר שהשליח הוא שוגג.
  • בשליחות לדבר עבירה המעשה לא קיים ומדובר שהשליח הוא קטן מופלא סמוך לאיש.
  • בשליחות לדבר עבירה המעשה לא קיים ומדובר שהשליח הוא גוי.

אולם התירוצים השלישי והרביעי חסרים עדיין ויש צורך להשלים נדבך נוסף בבניינם :

בגמרא בגיטין (כג' א') שואלת הגמרא האם עבד יכול להיות שליח של האישה לקבל גט מיד בעלה, ואומרת הגמרא שמתוך כך שהמשנה שם אומרת שעובד כוכבים לא יכול לשמש שליח להולכת הגט ועבד לא מוזכר שם כאחד כזה שהוא פסול, סימן שעבד כשר לשמש כשליח בגט. ופושטת הגמרא ואומרת : "אמר רב אסי אמר רבי יוחנן אין העבד נעשה שליח לקבל גט לאשה מיד בעלה לפי שאינו בתורת גיטין וקדושין". ועל כך שואלת הגמרא והרי עובד כוכבים שייך בעניין תרומה שהרי למדנו במשנה "העובד כוכבים והכותי שתרמו משלהם תרומתם תרומה", ולמרות זה למדנו גם כן במשנה "עובד כוכבים שתרם של ישראל אפי' ברשות אין תרומתו תרומה" ? ומתרצת הגמרא במסקנא : דין שליחות נלמד בין היתר מתרומה, ובתרומה כתוב "כן תרימו גם אתם" – מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית, ומסביר רש"י במקום בד"ה "לא מה אתם בני ברית" : "מהולים ובאו בברית מצות", ולכן גוי שאינו נימול ולא בא בברית המצוות אינו יכול להיות שליח ואלו עבד שנימול ובא בברית המצוות בזמן שהופך להיות עבד כן יכול להיות באופן כללי שליח, אלא שבמקרה הפרטי הזה של גיטין וקידושין הוא לא יכול להיות שליח "לפי שאינו בתורת גיטין וקדושין".

היוצא מן הדברים הוא שכדי שאדם יוכל להתמנות לשליח הוא צריך לקיים שני תנאים :

  • שיהיה כזה שהוא לא ממועט מן הפסוקים שמתוכם לומדים את הדין של שלוחו של אדם כמותו.
  • שתהיה לו שייכות לעניין שבשבילו הוא נשלח להיות שליח.

ולכן גוי פסול מלהיות שליח בדרך כלל בגלל שאינו מקיים את התנאי הראשון שהרי הוא לא שייך לדין של "שלוחו של אדם כמותו" בגלל החיסרון של "כן תרימו גם אתם – מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית", ואלו עבד בענייני גיטין וקידושין לא יכול להיות שליח בגלל שהוא אינו מקיים את התנאי השני – "לפי שאינו בתורת גיטין וקדושין" – הוא איננו שייך לעניין הפרטי הזה של גיטין וקידושין.

ולכן כאשר בתירוץ השלישי תרצנו שמדובר בקטן מופלא סמוך לאיש ושאלמלא המיעוט המיוחד של התורה אם הוא היה מתמנה להיות שליח להמיר קורבן השליחות הייתה חלה, צריך גם להראות שהוא מקיים את התנאי השני דהיינו שהוא שייך לעניין הזה של הקדשת קורבנות.
ואכן לפי מה שכבר הסברנו קודם מתוך הגמרא בגיטין (סה' א') שאומרת : " הגיעו לעונת נדרים נדריהן נדר והקדשן הקדש " יוצא שמופלא סמוך לאיש שייך לענייני הקדש.

ולכן גם כאשר בתירוץ הרביעי בו תירצנו שמדובר בגוי ושאלמלא המיעוט המיוחד של התורה שאין דין שליחות בהמרה אם הוא היה מתמנה להיות שליח להמיר קורבן השליחות הייתה חלה, צריך גם להראות שהוא מקיים את התנאי השני דהיינו שהוא שייך לעניין הזה של הקדשת קורבנות.
ואכן לפי מה שאומרת הגמרא במנחות (עג' ב') : "איש מה ת"ל איש איש לרבות את העובדי כוכבים שנודרין נדרים ונדבות כישראל אשר יקריבו לה' לעולה אין לי אלא עולה שלמים מנין …" יוצא שגוי שייך לענייני הקדש.

 

תירוץ חמישי :

הגמרא בקידושין (מא' ב') אומרת שדין שלוחו של אדם כמותו בקודשים לא ניתן ללמוד מדין שלוחו של אדם כמותו בתרומה ובגיטין מפני ש"מה להנך שכן ישנן חול אצל קדשים", ולכן הדין נלמד מקרבן פסח : "ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים וכי כל הקהל כולן שוחטין והלא אינו שוחט אלא אחד אלא מכאן ששלוחו של אדם כמותו".
החידוש שחידשה התורה ששלוחו של אדם כמותו הוא קולא, שהרי במקרים בהם יש דין בעלים התורה מאפשרת את הגמישות שלא רק הבעלים עצמם רשאים לעשות את המעשה אלא גם שלוחם, ואם מצאנו את הקולא הזו בתרומה ובגיטין זה לא אומר שהיא קיימת גם בקודשים החמורים שכן "מה להנך שכן ישנן חול אצל קדשים", יוצא אם כן שאם אנחנו רוצים ללמוד שיש או שאין דין שליחות בקודשים אנחנו חייבים לעשות זאת רק מתוך פסוקים שמדברים על קודשים, ואכן אומרת הגמרא שניתן ללמוד שיש שליחות בקודשים מתוך הפסוק שמדבר על קורבן פסח.
שואל תוספות שם ד"ה "נפקא ליה מדר' יהושע בן קרחה" : מדוע הגמרא לא לומדת דין שלוחו של אדם כמותו בקודשים משחיטת פרו של אהרון הכהן ביום כיפור "מדאיצטריך לומר שהיה בבעלים כדכתיב ושחט את פר החטאת אשר לו מכלל דבשאר קדשים לא בעינן בעלים" והתוספות מתרץ את הקושיה כפי שמתרץ.
ולכאורה שאלת תוספות לא מובנת : הרי אנחנו תמיד מוצאים שהגמרא לומדת לימוד מעין זה בדרך הפוכה. לדוגמא בעניין דין שליחות בו אנחנו עוסקים : כלל נקוט בידינו שאין שליח לדבר עבירה, ומביאה הגמרא ברייתא שממנה רואים שיש שליחות במעילה אף שמדובר בדבר עבירה, ומתרצת הגמרא שבמעילה לומדים בגזירה שווה "חטא חטא" מתרומה שכמו שבתרומה שלוחו של אדם כמותו כך גם במעילה על אף שהמקרה של מעילה הוא מקרה של דבר עבירה. ואז שואלת הגמרא
"ונילף מינא" – אם כך נלמד ממעילה שיש בכל התורה כולה שליחות לדבר עבירה, ומתרצת הגמרא : "משום דהוי מעילה ושליחות יד שני כתובים הבאים כאחד וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין", דהיינו מכיוון שמצאנו מקום נוסף שהוא קשור לעבירה והוא שליחות יד של השומר בפיקדון שהופקד אצלו, שגם בו התורה מחדשת שיש שליחות לדבר עבירה דרך הפסוק "על כל דבר פשע", יוצא שיש לנו שני כתובים שמלמדים שיש שליחות לדבר עבירה וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. הסברא בדבר היא פשוטה : אם התורה הייתה רוצה שנלמד למשל מהמקרה של מעילה שיש שליחות לדבר עבירה לכל התורה כולה מדוע היא הייתה צריכה להשמיע את החידוש הזה גם בשליחות יד הרי ממילא אני יודע שהדין נכון בשליחות יד כי הרי המקרה שלל שליחות יד הוא חלק מכל התורה כולה, ומזה שהתורה חידשה את הדין במקרה נוסף היא רצתה לומר לנו שדווקא במקרים המיוחדים האלה שבהם התחדש הדין שיש שליחות לדבר עבירה רק בהם יש שליחות אבל בכל התורה כולה אין.
אבל תוספות עושה בקושייתו את החשבון ההפוך : מצאנו בשחיטת פרו של כהן גדול ביום כיפור שאין את הדין של שלוחו של אדם כמותו מכאן משמע שדווקא בפרו של כהן גדול אין דין שליחות אבל בכל תורת הקודשים כולה יש שליחות, הרי לפי צורת הלימוד שאנחנו רגילים לפגוש בגמרא, כמו שהסברנו, צריכים לבא ולומר את ההפך, דהיינו שאם מצאנו בפרו של הכהן הגדול שאין שליחות מכאן שבכל התורה כולה בקודשים אין שליחות.

לפי מהלך הדברים הזה נוכל לתרץ את קושייתו של המנחת ברוך : שאל המנחת ברוך מדוע התורה צריכה למעט דין שליחות במקרה של המרת קורבן הרי בכל מקרה זו שליחות לדבר עבירה ואין שליחות לדבר עבירה ?
ונוכל להסביר באופן הבא : כפי שהסבירה הגמרא אין אפשרות ללמוד דין שליחות בקודשים מתרומה וגיטין, ואם אנחנו רוצים ללמוד את הדין הזה נוכל לעשות זאת רק דרך כתובים שקשורים בקודשים. הפסוק "ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים" מלמד אותנו שיש דין שליחות בקורבן פסח, וכיון שזהו פסוק יחיד אנחנו יכולים ללמוד ממנו לכל התורה כולה שיש שליחות בקודשים, לעומת זאת הפסוק "ושחט את פר החטאת אשר לו" שנאמר בשחיטת פרו של כהן גדול ביום הכיפורים, כיון שהוא פסוק יחיד בקודשים שאומר שאין שליחות, יכול ללמד אותנו על כל התורה כולה שאין שליחות בקודשים. נוצרת אם כן לכאורה סתירה בדרכי הלימוד שלא מאפשרת לנו להחליט האם יש או אין דין שליחות בכל מה שקשור בקודשים, לכן צריכים את הפסוק "ואם המר ימיר בהמה בבהמה והיה הוא ותמורתו יהיה קדש" – "המר ימיר" הוא ולא השליח, באופן הזה יש לנו שני פסוקים שעוסקים בקודשים שאומרים לנו שאין שליחות בקודשים, פסוק זה והפסוק "ושחט את פר החטאת אשר לו", וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים על הכלל אלא רק על עצמם, אם כן ללמוד שאין דין שליחות בקדשים אנחנו לא יכולים, אבל לעומת זאת הפסוק בקורבן פסח "ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים" בהיותו פסוק יחיד שאומר שיש דין שליחות בקודשים יכול ללמד אותנו שבכל התורה כולה בקודשים יש את הדין ששלוחו של אדם כמותו.




קידושי שטר (אם לומדים מפסוק סברא למה לי?)- ר' יעקב ישורון

                      השעור מוקדש לע"נ אבינו מורנו זימל שמעון בן צבי יהודה – יום השנה : טז' אדר ב'

 

קידושי שטר-ר' יעקב ישורון

הגמרא בקידושין (ב' א') אומרת : האשה נקנית בשלש דרכים וקונה את עצמה בשתי דרכים נקנית בכסף בשטר ובביאה …

בקידושין (ב' א') אומרת הגמרא שקידושי כסף נלמדים בגזירה שווה קיחה קיחה משדה עפרון – בשדה עפרון נאמר "נתתי כסף השדה קח ממני" ובקידושין נאמר "כי יקח איש אשה" – לכן כמו שבלקיחה שבשדה עפרון מדובר על כסף גם בלקיחת האשה מדובר על כסף.

בקידושין (ד' ב')  אומרת הגמרא שהפסוק "כי יקח איש אשה ובעלה" מלמד שאשה נקנית בביאה.

בקידושין (ה' א') אומרת הגמרא שקידושי שטר  נלמדים בהיקש מהפסוק "ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר" – מקיש הוויה ליציאה. מההיקש אנחנו לומדים שכמו שאשה מתגרשת בשטר כך היא יכולה להתקדש בשטר.

והנה הרמב"ם (נשים אישות א' ב') כותב : "ובאחד משלשה דברים אלו האשה נקנית : בכסף או בשטר או בביאה. בביאה ובשטר מהתורה ובכסף מדברי סופרים".

ועוד כותב הרמב"ם (נשים אישות ג' כ') : המקדש בביאה הרי אלו קדושי תורה וכן מתקדשת בשטר מן התורה – כשם שגומר ומגרש שנאמר וכתב לה ספר כריתות כך גומר ומכניס. אבל הכסף מדברי סופרים שנאמר כי יקח איש אשה ואמרו חכמים לקוחים אלו יהיו בכסף שנאמר נתתי כסף השדה קח ממני.

נושאי הכלים ברמב"ם מסבירים שלקידושי כסף הרמב"ם קורא קידושין מדברי סופרים היות שבניגוד לקידושי ביאה הם אינם כתובים במפורש בתורה אלא נלמדים על ידי גזירה שווה, ולכל דבר שלא כתוב במפורש בתורה אלא נלמד על ידי אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהן הרמב"ם קורא דברי סופרים, מפני שחז"ל היו צריכים ללמד אותנו את כוונת התורה, אבל ברור שהתוקף של הדברים הללו הוא מן התורה בדיוק כמו אותם דברים שכתובים במפורש בתורה.

הלחם משנה (נשים אישות א' ס"ק ב') מביא את השאלה שמובאת ברמב"ן בהשגותיו לספר המצוות של הרמב"ם – הרמב"ן כותב שחכמי לוניל שאלו את הרמב"ם את השאלה הבאה : מדוע קידושי שטר נחשבים ככתובים בתורה והרי גם הם נלמדים באחת מהמידות שהתורה נדרשת בהן בהיקש, ואם כן אם קידושי כסף נחשבים לדברי סופרים בגלל היותם נדרשים מגזירה שווה מדוע קידושי שטר שנלמדים מהיקש נחשבים ככתובים בתורה ?

והרמב"ם השיב לחכמי לוניל שגם דבר שנלמד באחת מהמידות שהתורה נדרשת בהן יכול להיחשב כדבר שהוא מן התורה אם הגמרא אומרת במפורש שהוא מן התורה, ובקידושי שטר אכן הגמרא אומרת את זה. והיכן ?
בגמרא בקידושין (ט' ב') הגמרא מסבירה שרבי יוחנן לומד קידושי ביאה מהפסוק בדברים (כב' כב') "כי ימצא איש שוכב עם אשה בעולת בעל" – על ידי הבעילה הפך האיש להיות בעל. שואלת הגמרא מדוע רבי יוחנן לא מסתפק בלימוד הרגיל שהוא מהפסוק בדברים (כד' א') "כי יקח איש אשה ובעלה" ? ומתרצת הגמרא שמהפסוק הזה לפי רבי יוחנן ניתן ללמוד בטעות שאשה מתקדשת רק בצירוף שני דברים : כסף ובעילה שהרי הפסוק אומר כי "יקח איש אישה ובעלה" מ"יקח" לומדים קידושי כסף ומ"ובעלה" לומדים קידושי ביאה, והיה מקום לומר שצריכים גם בעילה וגם כסף כדי לקדש אישה, לכן אומר רבי יוחנן שהתורה הייתה צריכה לכתוב את המילים "בעולת בעל" כדי לומר לנו שאשה יכולה להתקדש בביאה לבד.
שואלת הגמרא כיצד היינו יכולים לחשוב דבר כזה, והלא דין נערה מאורסה שבו התורה אומרת שאם הבעל מוציא עליה שם רע הוא לוקה ומשלם מאה שקלים ואם אכן הדבר מתברר כאמת על ידי עדים והתראה הנערה חייבת סקילה, דין זה לא יוכל להתקיים אף פעם, שהרי פרשה זו מדברת בנערה מאורסה בתולה, ואם כדי לקדש אשה צריכים לבעול אם כן אף פעם לא נוכל למצא נערה מאורסה שהיא גם בתולה ?
מתרצת הגמרא שדין נערה המאורסה יוכל להתקיים בשטר שכיון ששטר מוציא בלא ביאה שטר גם מכניס בלא ביאה.
יוצא איפא, כפי שמסביר הרמב"ם לחכמי לוניל, שאליבא דרבי יוחנן כתוב בגמרא שקידושי שטר הם קידושי תורה, שהרי הם נלמדים מתוך פרשת נערה המאורסה שהיא מן התורה, ולכן אומר הרמב"ם אני קורא לקידושי שטר קידושי תורה.

הלחם משנה (שם) שואל על הרמב"ם : אם קידושי שטר נלמדים מנערה המאורסה אם כן למה צריך את ההיקש, אלא ודאי שהלימוד מנערה המאורסה שאומר שיש עוד דרך לקדש ושהדרך הזו היא בשטר מתאפשר אחרי שאנחנו יודעים את ההיקש.
כלומר במילים אחרות שאלת הלחם משנה היא שמפרשת נערה המאורסה אפשר ללמוד שחוץ מקידושי ביאה ושטר ישנה גם דרך קידושין שלישית, אבל מי אמר שאותה דרך היא קידושי שטר אולי הדרך השלישית הזו היא למשל הגבהת האישה או משיכתה, אלא את זה שהדרך השלישית היא דווקא בשטר אנחנו לומדים מההיקש של ויצאה והיתה לשטרי גט, ואם כן הדרא קושיא לדוכתא – אם קידושי שטר נלמדים מהיקש מדוע הרמב"ם קורא להם קידושי תורה ?

על דברי הרמב"ם נבוא ונשאל שלוש שאלות נוספות :

שאלה שניה : כאשר הרמב"ם (אישות ג' כ') מסביר שניתן לקדש בכסף הוא מצטט את הפסוקים שמהם הגמרא בונה את הגזירה השווה שממנה לומדים קידושי כסף, אם כן היינו מצפים שכאשר הוא מסביר שניתן לקדש בקידושי שטר הוא יצטט את הפסוק שקשור בהיקש שממנו לומדים קידושי שטר, דהיינו את המילים "ויצאה והיתה", ואלו הרמב"ם נותן הסבר אחר – כשם ששטר גומר ומוציא כך גומר ומכניס.

שאלות שלישית ורביעית : הרמב"ם בספר המצוות (מצוות עשה ריג') כותב :
"היא שצונו לבעול בקידושין ולתת דבר ביד האשה או בשטר או בביאה, וזו היא מצות קידושין, והרמז עליו "כי יקח איש אשה ובעלה" וגו', הורה שהוא יקנה בביאה, ואמרו ויצאה והיתה, כי כמו שההוצאה בשטר אף ההויה בשטר. וכמו כן למדנו שהיא נקנית בכסף מאמרו באמה העבריה אין כסף לאדון זה אבל יש כסף לאדון אחר ומנו אב. אבל קידושין דאורייתא אמנם הם מבוארים שהם בביאה כמו שהתבאר במקומות מכתובות וקידושין ונדה. וכבר התבארו משפטי מצוה זו בשלמות במסכת קידושין. ובבאור אמרו קדושי ביאה שהם דאורייתא".
ונשאלת כמובן השאלה מדוע הרמב"ם הפעם כן מזכיר שקידושי שטר נלמדים מן ההיקש לשטרי גיטין, ושאלה נוספת מדוע רק קידושי ביאה נחשבים לקידושי תורה והרמב"ם לא מזכיר גם קידושי שטר כפי שהזכיר ביד החזקה ?

ננסה בע"ה לומר ברמב"ם דרך שתיישב את ארבע השאלות – ובהקדם הדברים :

הגמרא בבבא קמא (מו' ב') שואלת : מנין שיש מן התורה דין של המוציא מחבירו עליו הראיה ?! ומתרצת הגמרא שהדבר נלמד מן הפסוק  (שמות כד-יד) "מי בעל דברים יגש אליהם" – יגיש ראיה אליהם. שואלת הגמרא בשביל מה צריכים פסוק הרי מסברא אני יכול ללמוד זאת שהרי מאן "דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא" ? ומתרצת הגמרא שאכן לדין המוציא מחברו עליו הראיה אין צורך בפסוק מפני שניתן ללומדו מסברא, ואת הפסוק  צריכים לטובת לימוד דין אחר.
רואים מגמרא זאת ומגמרות נוספות שבהן הגמרא שואלת את אותה שאלה, שסברא מהווה תחליף מושלם לפסוק שכתוב בפירוש, שהרי אם זה לא היה כך אלא שלפסוק היה כח גדול יותר, לדוגמא אם באיסור שכתוב במפורש בתורה יש גם אזהרה וגם עונש ואילו באיסור שנלמד מסברא יש רק אזהרה, דוגמת חצי שיעור, אם זה היה כך הגמרא לא הייתה יכולה לשאול למה צריכים פסוק הרי יש סברא, מפני שהיינו באים ואומרים שצריכים פסוק כדי לומר לנו שיש גם עונש, ואם הגמרא בכל זאת רואה בסברא תחליף לפסוק זו ראייה שסברא מהווה תחליף מושלם לפסוק וכל מה שיש בפסוק יש בסברא.

הגמרא (שבת צו' ב') אומרת : הוצאה גופה היכא כתיבא א"ר יוחנן דאמר קרא ויצו משה ויעבירו קול במחנה משה היכן הוה יתיב במחנה לויה ומחנה לויה רה"ר הואי וקאמר להו לישראל לא תפיקו ותיתו מרה"י דידכו לרה"ר …. אשכחן הוצאה הכנסה מנלן סברא היא מכדי מרשות לרשות הוא מה לי אפוקי ומה לי עיולי.
מן הגמרא הזו אנחנו רואים דבר כזה : בתורה כתוב שאסור להוציא בשבת שהרי ישראל ישבו כל אחד ברשות היחיד שלו ומשה ישב במחנה לויה ברשות הרבים, ומשה צווה שלא להעביר חפצים מרשותו הפרטית של כל אחד לרשות הרבים, אם כן יש דבר שהוא אסור ואנחנו יודעים שהוא אסור בכוון אחד, ואומרת הגמרא שברור מסברא שאם כיוון אחד אסור אז גם הכיוון השני אסור.

הגמרא בכתובות (כב' א') מנסה להבין מניין לומדים את הכלל של הפה שאסר הוא הפה שהתיר, ואומרת הגמרא "שנאמר את בתי נתתי לאיש הזה לאשה לאיש אסרה הזה התירה", ושואלת מיד הגמרא : "ל"ל קרא סברא היא הוא אסרה והוא שרי לה", וגם מגמרא זו רואים את היסוד שאמרנו קודם : ברגע שישנה דרך מסוימת שאנחנו יודעים את החלות הדינית של כיוון אחד שלה, הסברא או השכל הישר אומרים לנו שבכיוון השני יהיה אותו דין, ואם הפה יכול ליצור חלות של איסור אז יש סברא שהוא יכול לעשות את אותו דבר בכיוון ההפוך דהיינו להתיר, ומכיון שסברא היא תחליף לפסוק אין צורך בפסוק.

נחזור לקידושי שטר – הרי בתורה כתוב ששטר יכול להוציא – "וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה", ולפי מה שהסברנו עכשיו ביחס לאיסור הוצאה בשבת וביחס לכלל של הפה שאסר הוא פה שהתיר, שאם אנחנו יודעים שחלות דינית פועלת בכיוון אחד יש סברא לומר שהוא גם יכולה לפעול בכיוון הנגדי, אז יש מקום לחשוב ולומר שגם ביחס לקידושי שטר אם אנחנו יודעים שלשטר יש כח להוציא הסברא אומרת שיהיה לו גם כח להכניס,  לפי צורת מחשבה זו יוצא שקידושי שטר אפשר ללמוד לא רק מן ההיקש אלא גם מסברא. צריך כמובן למצוא לרעיון הזה איזה שהוא ביסוס.
ואכן הגמרא בקידושין (ט' ב'), הגמרא שממנה הסביר לנו הרמב"ם שהוא למד שקידושי שטר הם קידושי תורה, אומרת "כגון שקדשה בשטר הואיל וגומר ומוציא גומר ומכניס", הגמרא לא מזכירה כלל את ההיקש של "ויצאה והיתה" או את הפסוק "ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר" שממנו לומדים את ההיקש, וגם הרמב"ם בעצמו (אישות ג' כ') לא מזכיר את ההיקש אלא כותב בלשון שהגמרא כותבת, בה בשעה שכאשר מסביר הרמב"ם את המקור לדין קידושי כסף הוא מביא את הגזירה השווה שממנה הגמרא לומדת קידושי כסף כפי שהיינו מצפים שיהיה. אפשר להסביר כפי מה שהעלנו כאפשרות קודם : שהגמרא והרמב"ם בעקבותיה כלל לא מדברים על ההיקש אלא על הסברא שהסברנו מקודם.

לפי זה נוכל ליישב את ארבע הקושיות שעוררנו קודם :

הקושיה הראשונה : הלחם משנה שאל – נכון שמפרשת נערה המאורסה ניתן להסיק שקידושי שטר כתובים במפורש בתורה, אבל עדיין הם נלמדים בהיקש ובתור שכאלה הם צריכים להיקרא דברי סופרים, ולמה הרמב"ם אומר שקידושי שטר הם מן התורה, ולפי דרכינו הקושיה מיושבת.
הלחם משנה הבין שהגמרא בקידושין (ט' ב') שבה רבי יוחנן לומד קידושי ביאה מהפסוק "בעולת בעל" מדברת על כך שקידושי שטר נלמדים מההיקש של "ויצאה והיתה" ולכן הקשה אם כך מדוע קידושי שטר אינם נחשבים לקידושין מדברי סופרים, ואנחנו באים ואומרים שהלימוד כפי שהבין הרמב"ם הוא אחר, הלימוד הוא מתוך סברא, וכיון שכפי שראינו קודם בעניין המוציא מחברו עליו הראיה לסברא יש תוקף של דאורייתא, דהייינו שסברא נחשבת לתחליף מושלם לפסוק, לכן אומר הרמב"ם שקידושי שטר הם קידושי תורה ולא אומר שהם מדברי סופרים.

הקושיה השניה : שאלנו מדוע הרמב"ם בהלכות אישות (ג' כ') לא מזכיר את המילים "ויצאה והייתה" שמהם לומדים את ההיקש, כפי שהיינו מצפים וכפי שבאמת עושה הרמב"ם ביחס לגזירה השווה שממנה לומדים קידושי כסף, והתירוץ הוא שלפי הרמב"ם הגמרא לומדת קידושי שטר מסברא, והרמב"ם באמת מסביר את הסברא – שטר מוציא שהרי הפסוק אומר "וכתב לה ספר כריתות" אם כן הסברא אומרת שהוא גם מכניס.

הקושיות השלישית והרביעית :  שאלנו מדוע הרמב"ם בספר המצוות (מצוות עשה ריג') מסביר שקדושי שטר נלמדים מההיקש של ויצאה והייתה בה בשעה שבמשנה תורה הוא לא מזכיר זאת, וכן מדוע הוא כותב שרק קידושי ביאה הם מן התורה ואילו הוא לא מזכיר גם את קידושי השטר, והתשובה היא שקושיה אחת מתורצת בחבירתה : בספר המצוות הרמב"ם למד שקדושי שטר נלמדים מן ההיקש ולכן כמו קידושי כסף הם מוגדרים כדברי סופרים, ואלו במשנה תורה הרמב"ם למד שהגמרא בסוגיה של נערה המאורסה באה לומר שבקידושי שטר ישנה גם סברא ולכן אומר הרמב"ם במשנה תורה שקידושי שטר הם מן התורה.

עדיין עלינו ליישב שני קשיים הנובעים מהדרך שבה הלכנו ביישוב דברי הרמב"ם :

קושי ראשון :  אם ישנה סברא כזו בשטר שאם שטר מוציא הסברא אומרת שהוא גם מכניס, אם כן לפי אותו הגיון היה צריך להיות שאם כסף מכניס שהרי אפשר לקדש אשה בכסף, כסף גם יהיה יכול להוציא, כלומר שאפשר לגרש אשה בכסף, דבר שכמובן לא קיים ?

קושי שני : אם בסופו של דבר קידושי שטר נלמדים מסברא אם כן בשביל מה צריכים את ההיקש ?

ביחס לקושי הראשון – הקושי הזה לא קשה רק לפי דרכינו, אלא גם לפי ההבנה הפשוטה שקידושי שטר נלמדים מהיקש, וגם כאן צריכה להישאל השאלה הזו, ואכן הגמרא בקידושין (ה' א') שואלת את השאלה, ומתרצת שני תרוצים :
תירוץ ראשון הוא שאם אפשר יהיה לגרש בכסף יאמרו סנגור (קידושי כסף) נעשה קטיגור (גירושי כסף), בה בשעה שביחס לשטר אין חשש שיאמרו קטגור (גירושי שטר) נעשה סניגור (קידושי שטר) היות ושטר הגירושין נכתב לשם גירושין ושטר הנישואין נכתב לשם נישואין, בניגוד לכסף שהרי המטבע שנוצרה במטבעה היא אותה מטבע והיא לא נוצרה לשם קידושין או לשם גירושין,
ותירוץ שני שמתרצת הגמרא הוא שישנה גזירת כתוב : "וכתב לה ספר כריתות"- בכתיבה מתגרשת ואינה מתגרשת בכסף.
אכן שני התירוצים מיישבים את הקושי הזה גם לפי הבנתנו שקידושי שטר נלמדים מסברא.

ביחס לקושי השני : קושי זה צריך להתעורר גם לפי דרכו של הלחם משנה. ואכן הלחם משנה מעורר את השאלה – אם קידושי שטר נלמדים מפרשת נערה מאורסה מדוע יש צורך בהיקש ? ובתוך דבריו עונה הלחם משנה שההיקש בא כדי ללמד אותנו שפרטי דינים שנלמדים ביחס לשטרי גיטין נכונים גם ביחס לשטרי קידושין, ואם כן גם לשיטתנו נוכל לומר שעצם הדין שאפשר לקדש אשה בשטר נלמד מתוך סברא ואת ההיקש צריך כדי ללמוד את גדרי מצוות הקידושין.

הלחם משנה מביא כדוגמא את הצורך בהיקש כדי ללמוד דין לשמה בשטר קידושין. נסביר את כוונתו ונביא גדרי דין נוספים שנלמדים מההיקש :

(1) הגמרא בקידושין (ט' א')  מעוררת את השאלה האם שטר האירוסין כמו גט צריך להיכתב לשמה, האם מקישים הויה ליציאה וכמו שהגט צריך להיכתב לשמה של המתגרשת כך גם שטר האירוסין צריך להיכתב לשמה של המתקדשת, או שמקישים הוויה להוויה וכמו שכסף הקידושין לא הוטבע לשם המתקדשת כך גם שטר הקידושין לא צריך להיות לשמה של המתקדשת, והגמרא פושטת "הוייה ליציאה מקשינן דאמר קרא ויצאה והיתה".

(2) הגמרא בקידושין (ט' ב') מביאה אפשרות שאין צורך בדעת או בהסכמת האשה כאשר כותבים את שטר הקידושין בגלל ההיקש של הויה ליציאה שאומר שכשם שבכתיבת הגט אין צורך בדעת האשה שהרי האשה מתגרשת בעל כורחה, כך בכתיבת שטר הקידושין אין צורך בדעת האשה.
והגמרא שם מביאה גם את האפשרות ההפוכה : בגלל ההיקש של הויה ליציאה כשם שבגירושין צריכים בכתיבת הגט את דעת המקנה שזו דעת הבעל שמקנה את אשתו לעצמה שהרי כתוב "וכתב לה", כך בשטרי קידושין צריכים בכתיבת שטר הקידושין את דעת המקנה שזו דעת האשה שמקנה את עצמה לבעל.

(3) הגמרא בקידושין (מא' א') אומרת שהדין של שלוחו של אדם כמותו בקידושין נלמד מגיטין. בגיטין שלוחו של אדם כמותו נלמד מן הפסוק "ושלחה מביתו", וההיקש של ויצאה והיתה מלמד שכמו בגיטין כך גם בקידושין שלוחו של אדם כמותו.

(4) הגמרא בגיטין (כד' א') אומרת שהאומר לאשתו טלי גיטך מעל גבי קרקע לא אמר כלום, ומסביר רש"י משום דבעינן "ונתן בידה". האבני מילואים (ל' ס"ק א') מביא את תשובת המוהרי"ל שסובר שגם בשטרי קידושין כמו בגיטי נשים יש את החסרון של "טלי קדושייך מעל גבי קרקע", והמוהרי"ל לומד זאת בין היתר מתוך ההיקש של "ויצאה והיתה", כמו שביציאה בטלי גיטך מעל גבי קרקע הגט פסול הוא הדין בכניסה בטלי קידושייך מעל גבי קרקע שטר הקידושין פסול.

(5) הרמ"א (אבן העזר כח' כא') כותב שהמקדש בשטר של איסורי הנאה קידושיו קידושין. ומסביר האבני מילואים (שם ס"ק נט') את הסברא באופן הבא :
הגמרא בגיטין (כ' א') אומרת שהמגרש בגט של איסורי הנאה גירושיו גירושין, לעומת זאת הגמרא בקידושין (נו' ב') אומרת שהמקדש בכסף או בשווה כסף של איסורי הנאה קידושיו אינם קידושין.
מסביר האבני מילואים : אמנם לאיסורי הנאה אין בעלים ממילא אין הבעל יכול להקנות לאשה משהוא שהוא אינו הבעלים שלו, אבל בגט אין צורך בהקנאת הגט מיד הבעל ליד האשה, שהרי יסוד הקניין זה רצון המקנה להקנות והקונה לקנות ובגט אין צורך ברצון האשה לקנות שהרי היא מתגרשת בכל כורחה ולכן לא יכול להיות שמסירת הגט היא הקנאה, אלא שבגט יש צורך במשהו אחר והוא שתהיה נתינה מיד הבעל ליד האשה כמו שדורשת התורה "ונתן בידה" ונתינה אפשרית גם באיסורי הנאה ולכן האשה יכולה להתגרש בגט שנכתב על איסורי הנאה, לעומת זאת בקידושין צריכה להיות הקנאה שהרי "האשה נקנית בשלוש דרכים" (קידושין ב' א') ואי אפשר לעשות קנין בכסף או שווה כסף של איסורי הנאה מכיוון שלאיסורי הנאה אין בעלים.
אבל בשטר של איסורי הנאה אפשר לקדש אשה בגלל ההיקש של הויה ליציאה שאומר שכמו שאפשר לגרש בשטר של איסורי הנאה כך אפשר לקדש בשטר של איסורי הנאה..

אנחנו רואים איפא שיש צורך בהיקש של "ויצאה והיתה" כדי ללמוד פרטי דינים משטרי גירושין לשטרי קידושין, ובמיוחד לפי דרכינו ששטר קידושין נלמד מסברא משטר גירושין, במקרה כזה אפשר ללמוד רק מה שיוצא מתוך הסברא, אבל פרטי הדינים הללו : שלא לשמה ודעת האשה ושליחות בקידושין ו"טלי גיטך מעל גבי קרקע" וקידושין בשטר של איסורי הנאה, הם כולם נלמדים מגזירת הכתוב ואין בהם סברא, ולכן ברור שאלמלא ההיקש לא היינו יכולים ללמדם בלימוד כזה שנובע מסברא.

על פי הרעיון הזה שאת הדין עצמו לומדים מתוך סברא אבל צריכים גם פסוק כדי ללמוד את גדרי המצווה ניתן לתרץ גם את השאלות הבאות :

הגמרא ביומא (עד, א') מביאה מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש ביחס לחצי שיעור – רבי יוחנן סובר שחצי שיעור אסור מן התורה היות ואותו חצי שיעור ראוי להצטרף לחצי שיעור אחר וליצור שיעור שלם שהוא אסור, ואלו ריש לקיש סובר שחצי שיעור מותר מן התורה ואסור רק מדרבנן היות שמן התורה יש איסור רק באכילת שיעור שלם ואכילת חצי שיעור לא נקראת אכילה.
מקשה רבי יוחנן על ריש לקיש – הברייתא אומרת שמההדגשה של המילה "כל" בפסוק "כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו" (ויקרא ז' כג') לומדים שחלב כוי וחצי שיעור חלב אסורים מן התורה, אם כן איך אתה ריש לקיש יכול לסבור שחצי שיעור אסור רק מדרבנן ?
מתרץ ריש לקיש : מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא.
תוספות שם (ד"ה כיון דחזי לאיצטרופי) שואל מדוע רבי יוחנן לומד איסור חצי שיעור מסברא של חזי לאיצטרופי, והרי בבריתא כתוב שדין חצי שיעור נלמד מהפסוק "כל חלב", והרי ברור שרבי יוחנן ידע את הברייתא הזו שהרי הוא הקשה ממנה על ריש לקיש ?
מתרץ תוספות : "וי"ל דלהכי איצטריך ליה לר' יוחנן לפרושי האי טעמא משום דאי מקרא דכל חלב הוה אמינא עיקר קרא לכוי איצטריך וחצי שיעור מדרבנן ואסמכוה אקרא אבל השתא דקאמר טעמא דחזי לאיצטרופי סברא הוא מהאי טעמא דדרשה גמורה היא לחצי שיעור".

תוספות הסביר את הצריכותא בכיוון אחד, בכיוון של למה אי אפשר להסתפק בפסוק "כל חלב" וצריכים גם את הסברא, ואנחנו באים ושואלים מה היא הצריכותא בכיוון השני, דהיינו מדוע אי אפשר להסתפק בסברא של חזי לאיצטרופי, למה צריכים גם את הלימוד של "כל חלב" הרי הסברא של חזי לאיצטרופי כבר אומרת לנו שיש מן התורה איסור חצי שיעור ?

נוכל לתרץ באופן הבא – המשנה בפסחים (דף מה' א') אומרת : "בצק שבסידקי עריבה אם יש כזית במקום אחד חייב לבער ואם לאו בטל במיעוטו", והגמרא שם מעמידה באופן כזה שהבצק עשוי לחזק את העריבה ולכן בעל העריבה רוצה בקיומו, ושואל החכם צבי (שאלה פו') נכון ששיעור איסור בל יראה הוא בכזית (משנה ביצה א' א') אבל גם חצי שיעור אסור מן התורה ואם כן מדוע אם יש רק חצי זית של בצק אין חובה לבערו ? ומתרץ החכם צבי בתירוצו הראשון שאיסור חצי שיעור שייך רק באיסורי אכילה שהרי הפסוק "כל חלב שור כשב ועז לא תאכלו" שממנו לומדים איסור חצי שיעור מדבר על אכילה ולכן אין איסור חצי שיעור באיסור "בל יראה" היות והוא אינו איסור אכילה.
ועל פי דברי החכם צבי האלו נוכל לתרץ את השאלה ששאלנו : את הסברא של חזי לאיצטרופי צריכים כדי ללמוד את עצם האיסור שיש איסור חצי שיעור מן התורה, ואלו את הפסוק צריכים כדי ללמוד את גדר האיסור שהאיסור שייך רק באסורי אכילה ולא באיסורים אחרים.

על פי זה ניתן ליישב קושי דומה :
הגמרא בברכות (לה' א') מנסה ללמוד מה הוא המקור לדין ברכות הנהנין, והגמרא מביאה שקלא וטריא ארוכה, שבהם היא מעלה אפשרויות כאלה ואחרות ודוחה אותן, לבסוף אומרת הגמרא : "אלא סברא הוא אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה".
שואל הפני יהושע במקום – הרי לסברא יש תוקף של תורה, סברא היא תחליף מושלם לפסוק, אם כן צריך היה להיות שברכות הנהנין יהיו מן התורה, ולמה קיימא לן שהן מדרבנן, שהרי כלל נקוט בידינו "ספק ברכות להקל" ?
מתרץ הפני יהושע : אין הכי נמי – בגלל שהחובה לברך ברכות הנהנין נלמדת מסברא החובה לברך ברכות הנהנין היא מן התורה, אלא שכאשר לאדם יש ספק אם הוא צריך או לא צריך לברך הוא לא מברך בגלל שהוא אנוס – בגלל החשש שהוא עלול להוציא מפיו ברכה לבטלה ואונס רחמנא פטריה.

הגמרא בברכות (כא' א') אומרת : "אמר רב יהודה מנין לברכת המזון לאחריה מן התורה שנאמר ואכלת ושבעת וברכת".
וגם פה נשאלת השאלה : הרי כפי שהסביר הפני יהושע החובה לברך ברכת המזון יכולה להילמד מתוך הסברא אם כן לשם מה צריך את הפסוק " ואכלת ושבעת וברכת " ?

נוכל לתרץ באותו אופן : הגמרא בברכות (כ' ב') אומרת שמעיקר הדין בן יכול לברך ברכת המזון לאביו ואשה לבעלה, אבל תבוא מארה על אדם שבנו או אשתו צריכים לברך לו שהרי הדבר לא יאה ולא מתאים. הגמרא לפני זה מסתפקת האם נשים חייבות בברכת המזון מדאורייתא או מדרבנן, ואומרת הגמרא שמכאן יש ראיה שהן חייבות מן התורה, שהרי אם לא היו חייבות מן  התורה אשה לא הייתה יכולה להוציא את בעלה שהרי המחויב רק מדרבנן לא יכול להוציא את המחויב מן התורה.
דוחה הגמרא את הראיה ואומרת דבר כזה : נשאלת השאלה איך בן קטן יכול להוציא את אביו הרי הבן חייב בוודאי רק מדרבנן, על כרחך אנחנו חייבים להגיד שמדובר באופן כזה שהאב אכל אכילה בשיעורא דרבנן ואתי דרבנן ומפיק דרבנן, אם כן גם באשה נוכל לומר שלעולם אשה פטורה מן התורה בברכת המזון והעובדה שאשה יכולה להוציא את בעלה זה בגלל שמדובר באופן שהבעל אכל שיעור דרבנן, ואומר רש"י במקום ביחס לשאלה מה זה שיעורא דרבנן : "כגון כזית לר"מ וכביצה לרבי יהודה דמדאורייתא ואכלת ושבעת וברכת כתיב אבל בשיעור כי האי לא מחייב אלא מדרבנן והלכך אתי קטן דרבנן ומפיק גדול".

לפי זה ניתן לתרץ את השאלה ששאלנו מדוע צריכים ללמוד את דין ברכת המזון מהפסוק "ואכלת ושבעת וברכת" והרי הסברא כבר מלמדת את החיוב ?
והתשובה גם פה תהיה אותה תשובה – עצם החיוב נלמד מסברא והפסוק "ואכלת ושבעת וברכת" מלמד את הגדר של החיוב, דהיינו שכדי להתחייב בברכה צריך להתקיים "ואכלת" דהיינו זו צריכה להיות אכילה של כזית בכדי אכילת פרס, ובנוסף צריך גם להתקיים "ושבעת", ואם יש רק "ואכלת" ואין את ה"ושבעת" החיוב לברך הוא רק מדרבנן, את פרטי הדינים האלה אין אפשרות ללמוד מהסברא ולכן צריכים גם פסוק.

יוצא איפא שבקידושי שטר, באיסור חצי שיעור ובמצוות ברכת המזון – עצם הדין נלמד מסברא ואת הפסוק בכל אחד מהמקרים צריך בשביל שנוכל לדעת מה הם הגדרים של הדין.

השיעור הועבר ע"י ר' יעקב ישורון פתח תקוה תשרי תשפ"ה

 




הדין המשפטי – ר' שמעון שקאפ

                                         השעור מוקדש לע"נ אימנו מורתנו רחל בת יוסף  – יום השנה : כח' אב
                                         השעור נמסר – שבת פרשת "ראה" כז' אב תשפ"ד.

הדין המשפטי – ר יעיקב ישורון

האתוון דאורייתא בכלל יג' דן בשאלה מה המשמעות של "אונס רחמנא פטריה", האם הכוונה פטור גמור או שהכוונה חיוב שלא ניתן לקיים. הנפקא מינה תהיה האם צריך לעשות מאמץ כדי שכן אפשר יהיה לקיים – לפי הצד בחקירה שאומר שאונס זהו פטור גמור אין צורך להשתדל להגיע למצב שאפשר לקיים, ואלו לפי הצד שהכוונה לחיוב שלא ניתן לקיים, צריך לעשות את ההשתדלות שכן אפשר יהיה לקיים מפני שהחיוב קיים.

ניתן להדגים את ההבדל שבין פטור גמור לבין חיוב שלא ניתן לקיים על פי דברי המרדכי שמובא בשולחן ערוך אורח חיים סימן יג' סעיף ג' (שמביא האתוון דאורייתא בסוף דבריו) :
לפי המרדכי אדם שיש לו בגד בן ארבע כנפות ללא ציצית מותר לו מדין תורה ללכת אתו בשבת גם אם יש לו בארון בגדים נוספים מצויצים, שהרי אמנם יש עליו מצות עשה של "ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם" אבל הוא אנוס בקיום המצוה בגלל איסור שבת של קושר, ואונס רחמנא פטריה פירושו פטור גמור, אמנם חכמים אסרו, אבל הנפקא מינא תהיה במקום כבוד הבריות שבו חכמים לא גזרו.
אם נסבור שאונס פירושו חיוב שאי אפשר לקיים, הרי שבמקרה הזה כיון שיש לאותו אדם בגדים נוספים מצויצים בציצית, יהיה אסור לו ללבוש את הבגד הלא מצויץ.

הגמרא בבבא קמא (צד' ב') אומרת :
"תנו רבנן הגזלנין ומלוי ברבית שהחזירו אין מקבלין מהן והמקבל מהן אין רוח חכמים נוחה הימנו. אמר רבי יוחנן בימי רבי נשנית משנה זו, דתניא מעשה באדם אחד שבקש לעשות תשובה א"ל אשתו ריקה אם אתה עושה תשובה אפילו אבנט אינו שלך ונמנע ולא עשה תשובה, באותה שעה אמרו הגזלנין ומלוי רביות שהחזירו אין מקבלין מהם והמקבל מהם אין רוח חכמים נוחה הימנו."

על דברי הגמרא האלו שואלת הגמרא שם :
"ת"ש הרועים והגבאין והמוכסין תשובתן קשה ומחזירין למכירין ? אמרי מחזירין ואין מקבלין מהם, ואלא למה מחזירין ? לצאת ידי שמים. אי הכי אמאי תשובתן קשה ? ועוד אימא סיפא ושאין מכירין יעשה בהן צרכי ציבור ואמר רב חסדא בורות שיחין ומערות ? אלא לא קשיא כאן קודם תקנה כאן לאחר תקנה".
ואומר רש"י שם בד"ה "תשובתם קשה" : "שגזלו הרבים ואין יודעים למי להחזיר".

שואל האתוון דאורייתא (כלל יג') : מהגמרא "אי הכי אמאי תשובתן קשה" משמע שעד עכשיו שהבנו שהגזלן צריך להחזיר בדיני אדם היה ברור לנו מדוע תשובתם קשה, ואלו ברגע שהתברר לנו שצריכים להחזיר רק בדיני שמים קשה לגמרא מדוע תשובתם קשה, ולכאורה קשה מה ההבדל ? הרי בדיני אדם תשובתם קשה בגלל שהם צריכים להחזיר למי שהם גזלו ממנו והם לא יודעים ממי הם גזלו, אם כן הקושי הזה קיים גם אם הם רוצים לצאת ידי שמים, שהרי גם כאשר באים לצאת ידי שמים צריכים לקיים את מצוות ההשבה כהלכתה ?

מתרץ האתוון דאורייתא את השאלה באופן הבא : יש הבדל בין מצוות שבין אדם למקום לבין מצוות שבין אדם לחברו. במצוות שבין אדם למקום "אונס רחמנא פטריה" פירושו פטור גמור, שהרי הקב"ה לא בא בטרוניא אל בריותיו ומחייב אותם לעשות דבר שהם לא יכולים לעשות, אבל במצוות שבין אדם לחברו גם אם יש פטור, עדיין בצד השני עומד אדם שנצרך לאותו הדבר, ואתה לא יכול למשל להיפטר מפריעת חוב בטענה שאתה אנוס, שהרי סוף סוף יש פה אדם שצריך לקבל את כספו, לכן במצוות שבין אדם לחברו "אונס רחמנא פטריה" פירושו חיוב שלא ניתן לקיים, אבל ברגע שמתאפשר לקיים חייבים לקיים.
לפי היסוד הזה מיושבת הקושיה :
השאלה הייתה מה ההבדל, מדוע אם חיוב הגזלן להחזיר הוא בידי אדם אז תשובתו קשה ואלו אם חיובו בדיני שמים תשובתו איננה קשה ? והתשובה היא שנכון שבשני המקרים הגזלן הוא אנוס והוא לא יכול להחזיר את הגזלה לנגזל, אלא שאם החיוב הוא בידי שמים המצווה היא בין אדם למקום ואז אונס רחמנא פטריה פירושו פטור גמור ולכן התשובה היא קלה, ואלו אם החיוב הוא בידי אדם המצווה היא בין אדם לחבירו ואז אונס רחמנא פטריה פירושו חיוב שאי אפשר לקיים ולכן התשובה היא קשה שהרי במקרה זה החיוב קיים רק שאי אפשר לקיים אותו, ולמרות שהגזלן אנוס ולא יודע למי להחזיר סוף סוף יש פה נגזל שלא מקבל את כספו בחזרה.

שאלה ראשונה :
ולכאורה על דברי האתוון דאורייתא נשאל את השאלה הבאה :
הרי הפטור של אונס נלמד מן הפסוק " ולנערה לא תעשה דבר ", כפי שאומרת הגמרא בעבודה זרה (נד' א'), " אונס רחמנא פטריה דכתיב ולנערה לא תעשה דבר", יוצא שיש לנו לימוד אחד בלבד לדין זה של אונס, אז אפשר בהחלט להבין שהראשונים והאחרונים מנסים להבין את כוונת התורה, האם הכוונה לפטור גמור או לחיוב שלא ניתן לקיים, אבל איך אפשר לומר שבמקרה אחד הכוונה לפטור גמור ובמקרה אחר הכוונה לחיוב שלא ניתן לקיים, הרי בתורה יש פסוק אחד בלבד שממנו הגמרא לומדת את הדין הזה ?

שאלה שניה :
המשנה בביצה (לז' א') אומרת : "האשה ששאלה מחברתה תבלין ומים ומלח לעיסתה הרי אלו כרגלי שתיהן", ושואלת הגמרא (לח' א',ב') : "אמאי ולבטיל מים ומלח לגבי עיסה ? אמר להו ר' אבא הרי שנתערב לו קב חטין בעשרה קבין חטין של חבירו יאכל הלה וחדי" ? כלומר כאשר מדובר בענייני ממון אין ביטול ברב, מפני שלא יתכן שממונו של האחד יתבטל בתוך ממונו של האחר, מצב כזה לא מתקבל על פי ההיגיון והשכל הישר.

הגמרא במעילה (כא' ב') אומרת :"נפלה פרוטה של הקדש בתוך כיסו או שאמר פרוטה בכיס זה הקדש כיון שהוציא את הראשונה מעל דברי ר"ע וחכמים אומרים עד שיוציא את כל הכיס".
ושואלים תוספות שם ד"ה "פרוטה של הקדש" : "תימה וליבטל האי פרוטה של הקדש שנפלה, וכ"ת דבר שיש לו מתירין הוא ע"י פדיון ואפילו באלף לא בטיל, הא ליכא למימר דדבר שיש לו מתירין דרבנן הוא ? וצ"ל דליכא אלא חד בכיס דליכא ביטול, אי נמי מטבע חשיב ולא בטיל".

המנחת חינוך (מצוה ו' אכילת בשר הפסח) מביא בשם האחרונים תירוץ נוסף לשאלת התוספות, והוא שממון בעלים לא בטל, כפי שראינו קודם בגמרא בביצה.

ולכאורה נבוא ונשאל את השאלה הבאה :
דין ביטול ברב הוא דין מן התורה, כפי מסביר רש"י בגמרא בביצה (ג' ב') ד"ה "אפילו באלף לא בטיל" : "דמדאורייתא חד בתרי בטיל דכתיב (שמות כג) אחרי רבים להטות", ואם כך איך אפשר לדחות את דין התורה בגלל טענה שבהקשר הממוני שלו הוא לא נראה לנו הגיוני ?
"אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני" – וכי מפני ששלמה המלך לא הבין את ההיגיון שעומד מאחורי פרשת פרה אדומה הוא הסיק את המסקנה שצריכים לבטל את פרשת פרה אדומה ?

ננסה בע"ה לענות על שתי השאלות. ובהקדם הדברים :

כידוע גם בספק ממון לא מוציאים מידי המוחזק אלא בראייה על פי שני עדים. המשנה בבבא קמא (מו' א') אומרת :
"שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצדה ואין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה אם משנגחה ילדה משלם חצי נזק לפרה ורביע נזק לולד ", ואומרת הגמרא על משנה זו : " אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי סומכוס דאמר ממון המוטל בספק חולקין אבל חכמים אומרים זה כלל גדול בדין המוציא מחבירו עליו הראיה". ושואל המהר"י באסן מדוע שלא נלך במקרה הזה לחומרא כמו בכל ספק תורה ונאמר לבעל השור שמספק ישלם לבעל הפרה כדי לצאת מידי ספק איסור גזל ?
ומתרץ המהר"י באסן שמצעד כזה לא נרוויח כלום, שהרי במקרה כזה נוציא אמנם את בעל השור מספק איסור גזל, אבל אז נגלגל את הספק לפתחו של בעל הפרה, שהרי על הצד שבעל השור לא חייב לשלם בעל הפרה יעבור על איסור גזל, ולכן היכא דקיימא ממונא תיקום.

קונטרס הספקות והאורים ותומים בתקפו כהן שואלים את השאלות הבאות על המהר"י באסן :

הגמרא שם אומרת שהמילים "זה כלל גדול בדין" באות לומר :
1) שאפילו אם בעל הפרה ברי לו שהשור המית את העובר ואלו בעל השור מסופק בדבר גם אז לא מוציאים ממון מבעל השור
    אלא אך ורק בעדים.
2) שאפילו עומד רוב לצידו של בעל הפרה גם אז לא ניתן להוציא מבעל השור ממון אלא אך ורק על פי עדים.

שואל האורים ותומים בתקפו כהן (סימן כו) : מדוע גם במקרה של ברי ושמא אנחנו לא מחמירים על בעל השור לשלם כדי לצאת ידי ספק איסור תורה, ובמקרה הזה תשובתו של המהר"י באסן  שלא נרויח כלום מפני שנגלגל את הספק לפתחו של בעל הפרה לא מתרצת, שהרי במקרה הזה בעל הפרה לא יכנס בעצמו לספק איסור גזל שהרי ברי לו שהשור המית את העובר ?

שואל קונטרס הספקות (כלל א' אות ו') : מדוע גם במקרה שיש רוב לטובת בעל הפרה לא מחמירים על בעל השור לשלם כדי לצאת ידי ספק איסור תורה, ובמקרה הזה תשובתו של המהר"י באסן  שלא נרויח כלום מפני שנגלגל את הספק לפתחו של בעל הפרה לא מתרצת, שהרי במקרה הזה בעל הפרה לא יכנס בעצמו לספק איסור גזל שהרי לטובתו יש רוב שפושט את הספק האיסורי של גזל ואומר שלבעל הפרה אין ספק ?

מכח הקושיות האלה אומרים האורים ותומים וקונטרס הספקות תירוץ אחד : כך היא הלכה למשה מסיני שבמקרה המיוחד של גזל אין מקום להחמיר בגלל הספק מפני שספק גזל מותר, ואמר התומים שמצאנו דוגמאות נוספות לכך :
1) ספק ממזר מותר לבא בקהל – "לא יבא ממזר בקהל ה' ממזר ודאי הוא דלא יבא הא ממזר ספק יבא בקהל ודאי הוא דלא יבא
    הא בקהל ספק יבא" (קידושין עג' א'), מכאן שספק ממזר מותר בישראלית ובממזרת.

2) ספק בהמה עשירית במעשר בהמה, במקרה לדוגמא שהתעורר ספק שמא העשירי כבר נמנה והוא אינו יכול לקבל שם מעשר
    בהמה, מספק הבהמה מקבלת שם של בהמת חולין בגלל "עשירי ודאי אמר רחמנא ולא עשירי ספק" (בבא מציעא ז' א').
    כמו שיש גזירת הכתוב שספק ממזר וספק בהמת מעשר לקולא כך התורה התירה גם ספק גזל.

מצאנו מקרים נוספים שבהם יש גזירת הכתוב שבספק ניתן להקל :

הלכה למשה מסיני שספק ערלה בחוץ לארץ מותר – "כך נאמר ספיקא מותר ודאה אסור" (קידושין לט' א'),
ספק טומאה ברשות הרבים מותר (פסחים יט' ב'),
ספק טומאה בדבר שאין בו דעת לישאל מותר (פסחים יט' ב'),

השערי יושר (שער ג' פרק ג') שואל על התירוץ של האורים ותומים וקונטרס הספקות את השאלה הבאה : היכן מצאנו שהתורה התירה ספק גזל, שהרי באותם מקרים בהם התורה התירה ספק חז"ל למדו זאת במפורש, כמו למשל, במקרה של ספק ממזר מן הפסוק " לא יבא ממזר בקהל ה'" (דברים כג' ג') או במקרה של מעשר בהמה מן הפסוק "העשירי יהיה קודש" (ויקרא כז' לב'), אבל היכן מצאנו שחז"ל למדו מן הפסוקים שספק גזל מותר ?

מתרץ השערי יושר : "ונלענ"ד דענין שיעבוד הגוף בכל חיובי ממון הוא דין משפטי שהאדם מחויב ועומד להמציא מנכסיו לחבירו כך וכך שחיוב זה הוא חיוב משפטי גם בלי מצות התורה כשם שסוג הקנינים וחוקי הבעלים בנכסים הוא דבר משפטי גם בלי אזהרת לא תגזול וכמו שבארנו לעיל", כלומר שה"חיוב המשפטי" אומר לנו שאם חפץ שייך לראובן אסור לשמעון לגזול אותו ממנו, ואם ראובן לווה כסף משמעון הוא חייב להחזיר לו את החוב, ואם ראובן הקנה חפץ לשמעון החפץ שהיה בבעלות ראובן הפך להיות חפץ שהוא בבעלותו של שמעון, ואת זה אנחנו יודעים גם בלי צווי התורה, ולפי ה"חיוב המשפטי" אם ראובן מוחזק בחפץ אז החפץ שייך לו גם אם יש ספק ביחס לשאלת בעלותו על החפץ".
והשערי יושר כותב בין יתר דבריו :
"ואף דבהשקפה ראשונה הוא דבר תמוה איזה הכרח וחיוב על האדם יהיה לעשות דבר בלי צווי ואזהרת התורה אבל כשנעמיק בענין היטב יש להבין ענין זה דהרי גם החיוב וההכרח לעבודת ה' ולמלאות רצונו יתברך הוא גם כן ענין חיוב והכרח עפ"י משפט השכל וההכרה כמו כן הוא חיוב והשיעבוד ממון הוא חיוב משפטי שנתחייב עפ"י דרכי הקנינים או שחייבתו תורה כנזקים ופדיון הבן וכדומה".
ולכאורה צריך פירוש לפירושו : אנחנו יודעים שהתורה היא המחייבת את הבריות בעולם עם שש מאות ושלשה עשר מצוות לעם ישראל ועוד שבע מצוות לשאר בני אנוש, אז איך פתאום נוצרת מכח הבנתנו מערכת חוקים שפועלת במקביל לחוקי התורה ?

נראה בע"ה מן הגמרא ומדברי רבותינו הראשונים והאחרונים שאכן קיים דבר כזה :

מן הגמרא –
בגמרא בבבא קמא (מו' ב') : "א"ר שמואל בר נחמני מניין להמוציא מחבירו עליו הראיה שנאמר מי בעל דברים יגש אליהם יגיש ראיה אליהם מתקיף לה רב אשי הא למה לי קרא סברא הוא דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא", כלומר הגמרא בקושיה מבינה שאין צורך בפסוק כדי לדעת את הדין של המוציא מחבירו עליו הראיה, והתרצן מודה למקשן ואומר לו שאכן כן אין לכך צורך ואת הפסוק צריכים כדי ללמוד משהוא אחר, את הפסוק צריכים כדי ללמוד את הדין שאין נזקקין אלא לתובע תחלה. במילים אחרות הדין הזה של המוציא מחברו עליו הראיה לא כתוב בתורה.

הגמרא בברכות (לה' א') מנסה למצוא מה הוא המקור לדין ברכות הנהנין, והגמרא מביאה שקלא וטריא ארוכה, שבהם היא מעלה אפשרויות כאלה ואחרות ודוחה אותן, לבסוף אומרת הגמרא : "אלא סברא הוא אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה".
שואל הפני יהושע במקום – הרי לסברא יש תוקף של תורה, סברא היא תחליף מושלם לפסוק כמו שראינו קודם "הא למה לי קרא סברא הוא", אם כן צריך היה להיות שברכות הנהנין יהיו מן התורה, ולמה קיימא לן שהן מדרבנן, שהרי כלל נקוט בידינו "ספק ברכות להקל" ?
מתרץ הפני יהושע : אין הכי נמי – בגלל שהחובה לברך ברכות הנהנין נלמדת מסברא החובה לברך ברכות הנהנין היא מן התורה, אלא שכאשר לאדם יש ספק אם הוא צריך לברך או לא, הוא לא יכול לברך בגלל שהוא אנוס, בגלל החשש שהוא עלול להוציא שם שמים לבטלה, ואונס רחמנא פטריה.

יוצא אפוא שדין המוציא מחברו עליו הראיה שעל פיו אנו נוהגים ודין ברכות הנהנין אינם כתובים בתורה והוא תוצאה של הבנה של חז"ל שכך מבחינת הסברא והשכל הישר צריך להיות.

מן הראשונים –
התוספות בקידושין (יג' ב' ד"ה "מלוה הכתובה בתורה") מסביר לנו מה פירוש מלוה הכתובה בתורה :
"פי' כגון קרבנות ופדיון הבן וערכין ונזקין שלא היו יודעים עניני נתינות הללו אם לא שנתחייבה התורה בפירוש אבל מלוה כגון שלוה לו מעות בלא שטר אע"ג דכתיב האיש אשר אתה נושה בו, לא חשיב כתובה בתורה כיון שאין צריך לפרש בתורה שיעור הנתינה דפשיטא מה שהוא לוה צריך לפרוע".
כלומר אומר תוספות שהחובה להחזיר חוב שלווים זו חובה שאינה כתובה בתורה, ואנחנו צריכים לעשות זאת מכח מה שמחייב ההיגיון והשכל הישר שמה שלווים צריך להחזיר.

מן האחרונים :
רב אלחנן וסרמן הי"ד בקובץ סופרים כא'-כד' שואל את השאלות הבאות :
1) הגמרא בעבודה זרה (לו' ב') אומרת שבית דינו של שם גזרו על איסור זנות עם פנויה כמו שאומר הכתוב "ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף", ושואל רב אלחנן מדוע היו מצווים באי עולם לשמוע בקול בית דינו של שם, הרי החובה לשמוע בקול דברי חכמים נלמדת מן הפסוק "ושמרת לעשות ככל אשר יורוך" או מן הפסוק "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל", והרי אנחנו מדברים על זמן שלפני מתן תורה ובני דורו של שם לא היו מצווים במצוות הללו ?
2) הגמרא בשבת (פז' א') אומרת ששלשה דברים עשה משה מדעתו והקב"ה הסכים עמו. אחד מהדברים שהקב"ה הסכים היה הוספת יום אחד לימי ההגבלה : הקב"ה ציווה "וקדשתם היום ומחר" ומשה עשה חשבון כמו שמחר לילו עמו כך היום צריך להיות לילו עמו וכיון שהיום הזה שבו ה' דבר עם משה כבר לילו עבר הכוונה לשני ימים בלעדיו.
ומנין שהקב"ה הסכים איתו שהרי השכינה שרתה על הר סיני רק כעבור שלשה ימים כפי החשבון שעשה משה. ושואל רב אלחנן מכח מה היו ישראל מצווים לשמוע למשה ולהוסיף עוד יום אחד לימי ההגבלה, הרי לפני מתן תורה עדיין לא היה קיים הצווי "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך" ?
3) המשנה במגילה (יט' ב') אומרת שקטן לא יכול להוציא גדול בקריאת המגילה, ושואל תוספות שם ד"ה "ורבי יהודה מכשיר" את השאלה הבאה : מדוע לגבי ברכת המזון אומרת הגמרא בברכות (כ' ב') שבן קטן שחיובו מדרבנן יכול להוציא את אביו שאכל רק כזית פת שגם הוא חיובו מדרבנן, ואם כן מדוע קטן לא יכול להוציא גדול בקריאת המגילה, הרי הקטן חייב בקריאת המגילה מדין חינוך מדרבנן והגדול חייב בקריאת המגילה גם הוא רק מדרבנן ? ומתרץ תוספות שבברכת המזון חיוב הקטן והאבא הם מדרבנן ואתי דרבנן ומפיק דרבנן, אבל בקריאת המגילה חיוב הקטן הוא תרי דרבנן, עצם קריאת המגילה היא דרבנן וחיוב הקטן בכל המצוות הוא מדרבנן, יוצא שהקטן הוא תרי דרבנן ואלו האבא הוא חד דרבנן, ולא אתי תרי דרבנן ומפיק חד דרבנן.
יוצא לפי תוספות שהחובה על הקטן לקיים מצוות מצד מצוות חינוך מוטלת על הקטן עצמו (ולא על אביו כשיטת רש"י), ונשאלת השאלה מכח מה חכמים יכלו לחייב את הקטן לקיים מצוות כדי להתחנך, הרי ממצוות "לא תסור" שכתובה התורה הוא פטור כמו שהוא פטור מכל מצוות התורה ?
4) מקרה נוסף שמביאים האחרונים ושממנו אפשר לשאול גם כן את שאלת רב אלחנן : רבי יהודה (בבא קמא פו' ב') לומד מתוך הפסוקים שסומא פטור מכל המצוות האמורות בתורה, ואומר תוספות (ערובין צו' א' "דלמא") שגם לפי רבי יהודה סומא חייב במצוות מדרבנן, בגלל העובדה שאם נפטור סומא מקיום מצוות גם מדרבנן הוא יראה כגוי גמור. אשה במצוות עשה שהזמן גרמן פטורה לגמרי גם מדרבנן שהרי היא חייבת בכל המצוות האחרות, במצוות עשה שלא הזמן גרמן וכן במצוות לא תעשה, אבל הסומא שפטור לגמרי מן התורה אם יהיה פטור מן המצוות גם מדרבנן הוא יראה כגוי גמור.
ושוב אומרים האחרונים נשאלת השאלה של רב אלחנן : מכח מה חכמים יכלו לחייב את הסומא לקיים מצוות הרי הסומא לא חייב לשמוע להם שהרי ממצות "לא תסור" שכתובה התורה הוא פטור כמו שהוא פטור מכל מצוות התורה ?

ומתרץ רב אלחנן את התירוץ הבא :
"אמנם לפי הנ"ל אתי שפיר דכל מה שצוו חכמים אנו יודעין שכן הוא גם רצון ה' ודבר זה לעשות רצונו ית"ש כל באי עולם מצווין ועומדין מתחלת ברייתן ע"ז דכל הנמצאים נבראו לעשות רצון קונם וכל פעל ד' למענהו והא דקטן פטור מכל המצות הוא משום שכן הוא רצון ה' לפוטרו אבל מכיון שגזרו חכמים עליו ואנו יודעין שהסכימה דעתן לדעת המקום ב"ה ממילא חייב לעשות כדבריהן שכן הוא רצונו יתברך".
כלומר חכמים ברוחב דעתם יודעים שזה רצון ה' יתברך וממילא אנו חייבים לעשות כדבריהם שכן זה רצונו.
ורב אלחנן מפרש על פי זה את הפסוק בירמיהו (יט, ה') שם הנביא מדבר על הבמות שהעם בונים "אשר לא צויתי ולא דברתי ולא עלתה על ליבי" ותרגום יונתן מתרגם "דלא פקדית באוריתי ודלא שלחית ביד עבדיי נבייא ולא רעוא קדמי", כלומר יש אצל הקב"ה 1) צווי – תורה 2) דיבור – נביאים 3) שאין עליו לא צווי ולא דיבור אלא רצון ה' בלבד.

רואים אם כן שמערכת חיובים נוספת חוץ ממערכת החיובים שכתובה בתורה, כמו ה"חיוב המשפטי" שאותו הגדיר השערי יושר, קיימת גם כן בגמרא בראשונים ובאחרונים.

החידוש של השערי יושר הוא לא רק בכך שבעצם קיימים שני מסלולי חיוב שפועלים במקביל : החיוב התורתי והחיוב המשפטי, אלא החידוש היותר גדול הוא שבמקרה של התנגשות בין שני החיובים החיוב המשפטי גובר.
התורה אומרת לנו שבמקרה של ספק צריך להחמיר (דעת הר"ן והרשב"א ואלו הרמב"ם והראב"ד חולקים), והיכן אומרת זאת התורה ? הר"ן בקידושין (לט' א') מסביר בין היתר מכך שאם התורה צריכה לחדש באופן מיוחד שבמקרה של ספק ממזר אפשר להקל – "לא יבא ממזר בקהל ה' ממזר ודאי הוא דלא יבא הא ממזר ספק יבא" (קידושין עג' א'), ראיה מכאן שבשאר ספיקות צריך להחמיר, ואלו הדין המשפטי אומר שבספק גזל אפשר להקל, ובהתנגשות הזו בין הדין התורתי לדין המשפטי אנחנו הולכים לפי הדין המשפטי..

היוצא מן הדברים אם כן שישנם חיובים שלא נובעים מן הכתוב מפורש בתורה, כמו למשל חיובים שנובעים מצד הסברא ("הא למה לי קרא סברא הוא"), וגם כפי שהגדיר השערי יושר חיובים ממוניים שנובעים מצד הדין המשפטי, אבל גם הדין המשפטי מקורו בסברא כפי  שאומר השערי יושר "… ענין חיוב והכרח עפ"י משפט השכל וההכרה כמו כן הוא חיוב והשיעבוד ממון הוא חיוב משפטי …"

נחזור לשתי השאלות ששאלנו בתחילת השיעור :

תשובה לשאלה הראשונה :
איך יכול להיות שעל פי התורה יש לדין "אונס רחמנא פטריה" שתי משמעויות והלא יש רק דין אחד ?

והתשובה היא שמבחינת הדין התורתי אונס רחמנא פטריה יש לו משמעות אחת בלבד והוא שהאנוס פטור לגמרי, כמו שמשמע מדברי המרדכי, ולכן כאשר הגמרא הבינה שהחיוב לצאת ידי חובה בגזל הוא חיוב בידי שמים הבינה הגמרא שהתשובה היא קלה מפני שאונס רחמנא פטריה הוא פטור גמור, אלא שאז נשאלת השאלה מדוע הבינה הגמרא שכאשר מדובר בלצאת ידי אדם התשובה היא קשה והרי לאנוס יש פטור גמור ?
והתשובה היא שכאשר מדובר בלצאת בידי אדם החובה לצאת היא מצד הדין המשפטי ולא מצד דין התורה, שהרי הדין המשפטי אומר שהחפץ שייך לנגזל והדרך היחידה לקיים את מצוות ההשבה היא להחזיר לו אותו אבל מכיוון שהגזלן לא יודע מי הוא הנגזל תשובתו קשה, ובדין המשפטי אין את הדין שאומר שאדם אנוס פטור, שהרי לא יתכן שבגלל אונס של האחד השני יאבד את בעלותו על החפץ, ואמנם לפי דין התורה לא צריך להחזיר אבל הדין המשפטי אומר שכן צריך להחזיר וכפי שראינו קודם הדין המשפטי גובר על דין התורה.

תשובה לשאלה השניה :
איך יכול להיות שעל פי התורה יש דין ביטול ברוב ובגלל שהביטול הממוני לא מסתבר מבחינת השכל הישר, שהרי לא יתכן ש"יאכל הלה וחדי", בגלל זה נפעל בניגוד לצו התורה ונתעלם מהכלל של ביטול ברב ?

והתשובה היא שלפי הדין המשפטי ממון של ראובן שנתערב בממון שמעון ממשיך להיות ממונו של ראובן שהרי בדין המשפטי אין דין ביטול ברוב. לא יתכן שביטול ברב אצל האחד יגרום לביטול בעלותו של האחר על ממונו. הדין המשפטי שאין ביטול גובר על הדין התורתי שאומר שיש ביטול, כמו שהוא גובר במקרה של ספק גזל שבו אנחנו אומרים שספק גזל מותר למרות שלפי הדין התורתי בספק איסור צריך להחמיר.




רוב וחזקה בפרה אדומה – עו"ד ישראל פוקס

בס"ד                                                                                                                                                                                                                                8.9.2024

רוב וחזקה בפרה אדומה-עו"ד ישראל פוקס

הגמ' בחולין יא. דנה מאיפה לומדים שהולכים אחר הרוב? דכתיב "אחרי רבים להטות", רוב שמדבר על סנהדרין, עונה הגמ' סנהדרין זה רובא דאיתא קמן כמו 10 חנויות, מה שקשה זה רובא דליתא קמן כמו יבם שבא על יבמה קטנה ולא יודעים אם הוא סריס או היא איילונית ואז הוא יעבור על איסור אשת אח! ועונה הגמ' שרוב נשים אינן איילונית.

רבא בר שילא לומד מפרה אדומה שנאמר "ושחט" "ושרף" – מה שחיטתה כשהיא שלימה (ללא בדיקות) אף שריפתה כשהיא שלימה ללא בדיקות,  שואלת הגמ' וליחוש דילמא טריפה היא?  עונה הגמ' שהולכים אחר הרוב שרוב בהימות אינם טריפה ולכן הרוב מכשיר לי את הפרה האדומה.

בהמשך הגמ' ביא: שואל רב מרי במכה אביו ואמו הולכים אחר הרוב – ואולי איננו אביו? אלא שרוב בעילות אחר הבעל.

למסקנה לומדים מהפס' "אחרי רבים להטות" גם לגבי רובא דאיתא קמן ורובא דליתא קמן.

רמב"ם הל' איסורי ביאה פ' א' הל' כ: מי שהוחזק בשאר בשר דנין בו על פי החזקה אף ע"פ שאין שם ראיה ברורה שזה קרוב ומלקין ושורפין וסוקלין וחונקין על חזקה זו כיצד הרי שהוחזק שזו אחותו או בתו או אמו ובא עליה בעדים הרי זה לוקה או נשרף או נסקל ואע"פ שאין שם ראיה ברורה שזו היא אחותו או אמו או בתו אלא בחזקה בלבד ומעשה באשה אחת שבאת לירושלים ותינוק מורכב לה על כתיפה והגדילתו בחזקת שהוא בנה ובא עליה והביאוה לב"ד וסקלוה ראיה לדין זה מה שדנה תורה במקלל אביו ומכה אביו שיומת ומנין לנו ראיה ברורה שזה אביו אלא בחזקה כך שאר קרובים בחזקה."

מדוע הרמב"ם מדבר על חזקה הרי בבן זה משום רוב בעילות אחר הבעל?!

תוס' בד"ה "מנא הא מילתא: I)אם הולכים אחרי חזקה כל שכן אחרי רוב כי רוב וחזקה רוב עדיף!

                                      II)רבינו חיים: רוב עדיף מחזקה אז למה צריך פסוק לרוב? את הדין של רוב וחזקה לומדים מפרה אדומה כשיש התנגשות – רוב עדיף, בפרה אדומה הרוב – רוב בהמות כשרות – לעומת חזקת טומאה של החוטא עליו מזים מי חטאת והרוב גובר על החזקה.

ר' עקיבא אייגר: מוציאים להורג את מכה אביו משום רוב בעילות אחרי הבעל. איך הכהן מוציא מהאבא 5 סלעים -ממון- לפדיון הבן? הרי אין הולכים בממון אחרי הרוב?

-: במכה אביו אנו רואים מי נהג בו כאביו? מי מל אותו? את מי הבן מכבד? אפילו לא בענייני מממונות וממילא הוא בקטלא.

השב שמעתתא: בממון ונפשות לא הולכים אחרי רוב או חזקות אלא רק לפי עדים וזה שסוקלים לפי חזקות זה ברגע שיש 2 עדים על המעשה, ומי אמר שזה אביו? – הולכים אחר הרוב.

ר' קנטרוביץ: הרמב"ם אמרשמכה אביו זו חזקה, מי שקובע אביו או לא אביו זה הרוב אבל אח"כ אני קובע שזו חזקה – התנהגות.

רע"א: הדיון אם הולכים אחר הרוב או לא – קבענו בהתחלה, זה נקבע בשלב הראשון , רוב גובר על חזקה ראינו מפרה אדומה שרוב בהמות כשרות ואילו הטמא – הוא בחזקת טמא ובכל אופן אחרי ההזאה הוא כשר מכאן שרוב גובר על חזקה?!!

-: כשאני מגיע להזות על הטמא – הרוב כבר לא קיים! הוא הפך לוודאי! ולכן אין התנגשות בין רוב לחזקה.

הסטייפלער: שואל על רע"א והשב שמעתתא: בכתובות יט לגבי תינוק שנמצא בעיר שרובה יהודים – חייבים להשיב לו אבידה שואל הסטייפלער כיצד מוציאין ממון מהמוצא אבידה על סמך רוב?

-: כשקבענו שהוא יהודי לגבי השבת אבידה (ביוחסין החמירו  שמא שתוקי או אסופי) אז כבר אין שאלת רוב אח"כ! הוא נקבע כיהודי כך גם במכה אביו הרוב המוחלט קובע שהוא אביו לעומת מיעוטא דמיעוטא-כאן כולם יודו שהולכים אחר הרוב.

הריב"ש: כל הדין שרובא עדיף זה רק ברוב מול חזקה אחת אבלכנגד שתי חזקות – לא גובר, למשל:              אישה שספק אם בעלה טבע בים (מים שאין להן סוף): יש כאן 2 חזקות: אשת איש וחזקת חיים לבעל מול רוב שלא עולין ממים שאין להן סוף.

  • רוב גובר על חזקה אבל רוב לא גובר על עד אחד, חזקה ועד אחד – חזקה גוברת לפי זה חזקה גוברת על רוב?! אז איך הגמ' אומרת שרוב וחזקה רובא עדיף?!   -: זה לא כיפופי ידיים אלא חזקה נוהגת בספק, חזקה היא הנהגה, לעומת הרוב שאומר לי אל תסתפק.

הנודע ביהודה: לפי הריב"ש שרוב גובר על חזקה אחת – איך אמר רבינו חיים בתוס' גבי פרה אדומה? הרי יש חזקת טומאה לטמא וחזקת אינו זבוח לבהמה (הבהמה עד לרגע זה הי חיה – לא הייתה שחוטה)          אז איך הרוב גובר על 2 החזקות?

לפי זה ניתן לפתור את הבעיה של רע"א: יש 2 שלבים, בבהמה אני דן לפני שאני מזה על הטמא ויש רוב בהמות מול לא זבוח – כאן החלטתי שהיא טהורה ונארת רק חזקה אחת.

בשעת השחיטה פסקתי שהיא כשרה משום רוב בהמות ואז אין לי חזקה של לא זבוח ונשארת רק חזקת הטומאה של החוטא – מאחר ופסקתי קודם שהיא טהורה זהו וודאי מול חזקה.

שיעור עו"ד ישראל פוקס